Сроки оспаривания наследства по закону

Срок давности по оспариванию наследства по закону РФ

Содержание статьи
    1. Кто имеет право на оспаривание наследства по завещанию?
    2. В какой срок можно оспорить наследство?
    3. Как рассчитывается срок исковой давности?

Споры, связанные с наследством, являются достаточно распространенными в практике судов. Кто может оспорить завещание, и сколько времени должно пройти с момента вступления наследника в его законные права? На эти вопросы ответим далее.

Кто имеет право на оспаривание наследства по завещанию?

Сделать это через суд может любое лицо, чьи права были нарушены в результате волеизъявления завещателя. Но это вовсе не означает, что его требование будет удовлетворено судом.

Оспорить завещание можно в следующих случаях:

  • оно было составлено с нарушением письменной формы;
  • оно не было удостоверено нотариусом;
  • при составлении и подписании документа, равно как и при его заверении у нотариуса, не присутствовал свидетель, в то время как по закону его присутствие обязательно;
  • закрытое завещание не было собственноручно подписано наследодателем;
  • наследник может быть признан недостойным;
  • завещатель не был дееспособным в момент составления документа;
  • документ был оформлен не лично, а через представителя.
Обратите внимание!

Общие требования к оформлению завещания содержатся в ст. 1124 ГК РФ.

Ситуации, в которых наследники могут быть признаны недостойными, содержатся в ст. 1117 ГК РФ. Это:

  • родители, которые были лишены родительских прав;
  • граждане, которые уклонялись от своих обязанностей, связанных с содержанием завещателя;
  • наследники, которые подделали завещание, уничтожили или похитили его;
  • граждане, которые принудили наследодателя указать свою последнюю волю в документе, а также убедили других наследников отказаться от имущества путем обмана, угроз или других противоправных действий.
Обратите внимание!

Противоправный характер действий, препятствующий получению наследства, должен быть доказан в суде.

Как правило, завещание оспаривают родственники, которые являются наследниками согласно закону. Круг таких лиц и порядок процедуры определены в ст. 1141 ГК РФ.

В какой срок можно оспорить наследство?

Такое понятие, как исковая давность, применяется и в тех случаях, когда оспаривается передача наследства по завещанию. Этот период определяется в соответствии со ст. 195 ГК РФ. Это тот временной промежуток, в течение которого нарушенное право истца может быть защищено. В разных ситуациях могут применяться разные сроки — общие или специальные.

По общему правилу, установленному ст. 196 ГК РФ, стандартный период времени для обращения за защитой своих прав в суд составляет три года. Именно такой срок применяется к спорам, связанным со вступлением в наследство. Но это вовсе не значит, что по истечении указанного времени оспорить волю умершего нельзя. В некоторых ситуациях, перечисленных в ст. 205 ГК РФ, этот промежуток может быть восстановлен. Иными словами, несмотря на то, что прошло уже три года, истец имеет право обратиться в суд. Для восстановления срока должны присутствовать уважительные причины, такие как тяжелая болезнь истца, его беспомощное состояние и иные основания, которые суд сочтет уважительными.

Обратите внимание!

может быть признана только такая причина пропуска, которая имела место в последние полгода срока.

Важно знать о том, что суд не может отказаться принять исковое заявление лица, которое пытается оспорить наследство, даже если период исковой давности истек. В силу положений ст. 199 ГК РФ требование о защите права, которое было нарушено, принимается судом вне зависимости от того, прошел этот срок или нет. Если вторая сторона спора до момента вынесения судом решения делает устное или письменное заявление о том, что временной промежуток прошел, только в таком случае суд учитывает этот факт. Таким образом, даже если уже истекло три года, шанс оспорить наследство все равно есть, поскольку вторая сторона может не знать о периодах давности либо упустить этот важный момент.

Как рассчитывается срок исковой давности?

Порядок определения этого периода можно найти в ст. 200 ГК РФ. По общему правилу, он начинает течь с того момента, когда лицо узнало (должно было узнать) о факте нарушения своих прав либо получило информацию о том, кого указывать в качестве ответчика в своем иске. Как правило, в делах, связанных с наследством, срок исковой давности отсчитывается с того момента, как умерло лицо, составившее завещание. Однако в некоторых ситуациях это правило не работает (например, если истец не сразу узнал о смерти наследодателя). Тогда период начинает течь с того момента, когда сторона, являющаяся истцом, узнала о завещании и указанных в нем наследниках. При этом, согласно ч. 2 ст. 196 УК РФ, недопустимо превышение срока исковой давности более чем на 10 лет с того дня, как было нарушено право истца.

Обратите внимание!

Течение этого периода может приостанавливаться в ситуациях, перечисленных в ст. 202 ГК РФ. Это наступление чрезвычайного положения, несение военной службы и т.п. Кроме того, приостановка предусмотрена в тех случаях, когда стороны пытаются мирным путем решить возникший конфликт.

Как только прекращается обстоятельство, которое послужило причиной для приостановления, срок возобновляется и в случае, если он составлял менее 6 месяцев, удлиняется до полугода.

Если вы собираетесь оспорить завещание, которое считаете несправедливым, то в первую очередь обратитесь за консультацией к опытному юристу. Он поможет вам определить, насколько велики шансы на успех в вашем конкретном случае. Тем более юридическая помощь будет необходима, если вы пропустили период исковой давности. В подобной ситуации юрист поможет составить заявление в суд о восстановлении срока, в котором опишет, по какой уважительной причине он был пропущен. В нашей компании вы получите квалифицированную юридическую помощь по любым вопросам, касающимся наследования. Звоните нам или оставляйте свое сообщение на сайте.

Оспаривание наследства в судебном порядке

В случае отсутствия завещания, имущество покойного гражданина достается его родственникам и членам семьи — от самых близких (супруга, родителей, детей) до неофициальных и неродных (отчима, мачехи, падчерицы, пасынка). Все существующие претенденты распределены на семь очередей и призываются к наследованию строго в установленном порядке. Но даже при таком чётком законодательном регламенте на практике происходят недоразумения, перерастающие в острые наследственные споры, за разрешение которых ответственен государственный орган правосудия.

Можно ли оспорить наследство

Наследственные споры рассматриваются в рамках гражданского судопроизводства с целью защиты нарушенных прав и законных интересов граждан. Подобные дела подсудны судам общей юрисдикции районного уровня и принимаются лишь после иска или заявления заинтересованного лица (чаще всего — наследника, чьи притязания были упразднены вследствие неправомерного правопреемства).

В течение какого срока можно оспорить наследство

Регламент времени для обращения в судебную инстанцию по разрешению гражданских споров отображён в Гражданском кодексе РФ.

  • Ст. 196 упомянутого законодательного акта определяет общий срок исковой давности тремя годами со дня, когда истец должен был узнать или узнал о нарушении своих прав.
  • Ст. 1155 действительна для дел по восстановлению срока наследования. Согласно ее предписанию, у заинтересованного лица есть ровно полгода для того, чтобы подать иск и собрать доказательную для подачи в суд.

Через сколько лет можно оспорить

Во избежание чрезмерного оттягивания судебного разбирательства закон ограничивает максимальный срок, отведенный на защиту прав граждан, десятью годами с фактической даты возникновения нарушения.

Основания для оспаривания наследства по закону (без завещания)

Основаниями для оспаривания наследства могут стать разные обстоятельства: от спора между наследниками до необходимости установления фактов юридического значения. И у каждой из этих ситуаций — свои пути разрешения. Чтобы проследовать им, важно знать ключевые особенности восстановления собственных наследственных прав, направленность действий и ориентировочный состав доказательной базы, без которой судебное решение редко выносится в пользу истца.

Установление факта принятия наследства

Ситуация: Одновременное принятие имущества несколькими преемниками (возможно при фактическом наследовании одного из них).

Действия истца: Родственник, фактически принявший имущество, обращается в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. Затем, на основании полученного постановления оформляет наследство у нотариуса. Если наследственное дело уже закрыто, фактический преемник подаёт иск об оспаривании нотариального действия (выдачи свидетельства о праве на наследство другим преемникам) в суд.

Необходимо доказать:

  • пользование и управление имуществом;
  • погашение долгов покойного;
  • содержание и уход за полученными материальными благами;
  • получение суммы, причитающиеся умершему от третьих лиц;
  • осуществление мер по охране собственности.

Пример: Отец после смерти оставил квартиру и небольшой дом с участком земли. Объекты расположены в соседних городах. Так как на момент смерти мужчина проживал в квартире, дело было открыто по ее местоположению. Сын умершего в течение последних 6 лет жил и вел хозяйство в доме с земельным участком, и после смерти отца продолжил этим заниматься, не оформляя свои права на имущество нотариально. В то же время дочь наследодателя от первого брака, узнав о кончине родителя, приехала из другой страны и осуществила принятие всей его собственности. С братом она связь не поддерживала, и нотариус по причине отсутствия сведений о других претендентах и по истечении шестимесячного срока выдал свидетельство о праве на наследство дочери покойного.

Сыну предстоит доказать фактическое принятие собственности, оспорить выданное свидетельство и вместе с сестрой осуществить раздел имущества. При этом дом с землей скорей всего достанется ему, поскольку он проживал в нем на момент открытия наследства.

Установление факта иждивения

Ситуация: Неполучение части собственности покойного лицами, обладающими правом на обязательную долю *.

* — правообладателями обязательной доли, не входящими в первую очередь наследования, являются:

  • родственники, которые находились на иждивении наследодателя год и более;
  • иждивенцы, не связанные с умершим родством, но проживавшие и находившиеся на его содержании не менее года.

Действия истца: Правообладатель обязательной доли подаёт заявление в судебную инстанцию по месту своего жительства для установления факта иждивения. После этого он обращается с иском и подтверждением иждивения в суд по месту открытия наследства, чтобы оспорить юридическую силу уже выданных свидетельств о праве на имущество умершего. Если дело находится на стадии производства, заявитель может избежать повторного судебного разбирательства, подав решение об установлении иждивения нотариусу.

Необходимо доказать:

  • свою нетрудоспособность;
  • родственные отношения с наследодателем (при их наличии);
  • время нахождения на иждивении и совместного проживания с ныне покойным.

Пример: Жена и дети покойного оформили право на его собственность, но не учли дальнего родственника (двоюродного племянника, инвалида II степени), проживавшего в другом городе и получавшего регулярные платежи от наследодателя, покрывавшего его потребность в пропитании и лечении.

Восстановление срока вступления в наследство

Ситуация: Пропуск срока вступления в наследование по уважительным причинам (в случае, когда другие преемники уже оформили имущество умершего).

Действия истца: Подача иска в районный суд по месту жительства родственников, принявших имущество. При удачном исходе истец обращается с полученным постановлением к нотариусу.

Необходимо доказать:

  • существенность и необратимость обстоятельств, препятствующих своевременному вступлению в права;
  • их продолжительность на протяжении значительного промежутка времени в пределах полугода после смерти наследодателя.

Пример: После смерти гражданки в доме ее сестры случился пожар, в результате которого сгорело большинство документов. Среди них были свидетельства о рождении и браке (смене фамилии), на основании которых она могла бы вступить в наследство. Восстановление бумаг заняло много времени, и сестра не смогла реализовать своё наследственное право в установленный для этого срок. Успела это сделать тётя умершей, которая оформила имущество племянницы на основании принадлежности к третьей очереди наследования по закону. После восстановления документов сестра покойной имеет полное право оспорить свершившийся факт путем продления срока принятия имущества.

Признание наследника недостойным

Ситуация: Имущество было принято лицом, не достойным его получения (определяется законодательными положениями, а не субъективной системой моральных ценностей истца).

Действия истца: Посещение судебной инстанции по месту жительства ответчика (предполагаемого недостойного преемника) и подача иска.

Полученное решение нужно передать нотариусу, ведущему дело с целью аннулирования выданных свидетельств и пересмотра существующего порядка наследования.

Необходимо доказать: Злостное невыполнение ответчиком алиментных обязательств, назначенных судом в пользу наследодателя.

Пример: Законная супруга ответчика была признана нетрудоспособной и по причине отсутствия материальной помощи от своего мужа подала в суд иск о взыскании с него алиментов. Суд удовлетворил её просьбу, но нерадивый супруг и вовсе скрылся от своей нуждающейся жены. Однако, после смерти женщины он оформил на себя всю ее собственность. С этим были не согласны родные сестры наследодателя и подали соответствующий иск в суд.

Как оспорить наследство по закону (без завещания)

Оспаривание наследства — сложный процесс, подчиняющийся строгому регламенту. И заявителю важно соблюсти каждый его пункт, в противном случае разбирательство может так и не начаться либо значительно растянуться во времени.

Порядок действий

Чтобы восстановить или подтвердить собственные наследственные права через суд, преемник должен выполнить следующие шаги:

  • Шаг 1. Собрать необходимый пакет документов и составить иск (заявление).
  • Шаг 2. Подать бумаги в суд.
  • Шаг 3. Оплатить госпошлину и приложить квитанцию к делу.
  • Шаг 4. Принять участие в судебном заседании.
  • Шаг 5. Получить решение суда.
  • Шаг 6. Направиться к нотариусу для осуществления дальнейших действий.

Разрешение наследственных споров подсудно районным судам общей юрисдикции.

Процедура оспаривания

Одним из самых ответственных этапов процедуры является сбор официальных бумаг (для обоснования иска требуется подтверждение буквально каждому излагаемому обстоятельству). Чтобы собрать документы, заявителю потребуется обойти многочисленные государственные инстанции: органы ЗАГС, опеки и попечительства, государственной регистрации, паспортный стол, Федеральную миграционную службу, медицинские учреждения, нотариус и другие (точный перечень зависит от конкретных особенностей дела).

Не менее важной задачей является составление заявления или иска (тип обращения зависит от порядка судопроизводства: для имущественного спора характерен иск, а для установления юридически значимого факта — заявление). В обращении нужно указать и правильно изложить все существенные сведения и обстоятельства, перечислить прилагаемые документы и иные доказательства.

Доказательства, изначально не включенные в заявление, можно будет добавить к делу с помощью отдельного ходатайства. Но это осуществимо только на стадии производства. После вынесения окончательного решения присоединить материалы можно будет только в порядке апелляции. При этом заявителю необходимо будет пояснить, почему они ранее ему были не известны.

Читайте также:  Вступление в наследство через суд, документы

После поступления заявления судья рассматривает его на предмет подсудности, правомерности требований, соблюдения установленных правил и формы, и в случае полного соответствия выносит определение о его принятии. Если же иск содержит некоторые неточности или его сопровождает неполный пакет документов, судья возвращает бумаги истцу на исправление.

Принятие заявления дает начало судебному производству. Судья назначает дату рассмотрения дела и оповещает о ней всех его участников. Приглашенные, а также истец и ответчик вправе отказаться и попросить провести заседание без их участия, по желанию, письменно представив свою позицию по данному вопросу. Но истцу предпочтительно явиться в суд и поддержать свои требования лично.

Судья вправе объявить производство прекращенным, если истец не попросил рассмотреть дело в его отсутствие, а ответчик не потребовал разрешения спора по существу.

По окончании разбирательства судья объявляет и письменно излагает принятое решение. Если его содержание является для заявителя удовлетворительным, он направляется с ним к нотариусу. Уполномоченное лицо на основании судебного акта аннулирует уже выданные свидетельства о праве на наследство и оформляет наследственное имущество в соответствии с новыми обстоятельствами.

Вынесенное судом решение (постановление, определение) может быть обжаловано в суде второй инстанции — высшем суде республики, краевом, областном, суде города федерального значения и т. п.

Исковое заявление (образец)

Точное содержание заявления определяется в индивидуальном порядке, в зависимости от порядка судебного производства и особенностей проблемной ситуации. Но в каждом из них должны быть описаны следующие пункты:

  1. ФИО и место жительства сторон процесса (истца, ответчика, их представителей).
  2. Наименование суда.
  3. Цена иска.
  4. Основание для обращения (открытие наследства, ФИО и дата смерти наследодателя, статус заявителя и ответчика).
  5. Обстоятельства, ставшие причиной обращения в суд.
  6. Доводы в пользу позиции заявителя.
  7. Исковые требования и их законное обоснование.
  8. Перечень приложенных документов и материалов.
  9. Дата подачи и подпись заявителя.

Документы

Иск об оспаривании наследства должен быть дополнен следующими документами:

  1. Паспорт истца.
  2. Свидетельство о смерти наследодателя.
  3. Отказ нотариуса от совершения своих обязанностей (в некоторых случаях).
  4. Свидетельства, подтверждающие основания для наследования (о рождении, браке, усыновлении и т. п.).
  5. Правоустанавливающие документы покойного собственника наследственного имущества (при необходимости).
  6. Доказательства обстоятельств, являющихся причиной подачи иска.

Документы в суд могут быть поданы не только на бумажном носителе, но и в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Госпошлина

Размер государственной пошлины, взимаемой с заявителя судебного разбирательства, назначается Налоговым кодексом РФ и зависит от типа судопроизводства.

Дела, разрешаемые в порядке искового производства, оцениваются, исходя из стоимости наследственного имущества. При цене иска до 20 тыс. рублей с истца удерживается 4 % от суммы, но минимальный размер денежного сбора будет составлять 400 рублей. Далее размер госпошлины исчисляется следующим образом:

  • 800 руб. и 3 % от разницы между ценой иска и 20001 руб. (для исков ценой от 20001 до 100000 руб.);
  • 3200 руб. и 2 % от разницы между ценой иска и 100001 руб. (иски 100001–200000 руб.);
  • 5200 руб. и 1 % от разницы между ценой иска и 200001 руб. (цена иска 200001–1000000 руб.);
  • 13200 руб. и 0,5 % от разницы между ценой иска и 1000001 руб., максимум — 60000 руб. (стоимость иска выше 1000000 руб.).

Если наследственное дело рассматривается в порядке особого производства (установление фактов юридического значения — иждивения, принятия наследства и т. п.), госпошлина является фиксированной и для всех случаев составляет 300 руб.

Судебная практика

Суды рассматривают дела по наследственным спорам в порядке искового производства. При вынесении решения они опираются на правомерность требований истца и достоверность фактов, приводимых обеими сторонами судебного процесса, а также самостоятельно запрашивают и проверяют значимые сведения.

Большую важность имеет добросовестность истца и ответчика. С точки зрения органа правосудия, она выражается в честном изложении обстоятельств, послуживших причиной разбирательства, справедливости намерений, с которыми были совершены их действия, и отсутствии скрытых мотивов.

В целом, оспаривание наследства требует достаточно веских причин на это, поскольку исход дела способен существенно изменить порядок наследования, лишив законных преемников прав на имущество покойного родственника. Но при чётком соблюдении установленного порядка и аргументированном обосновании притязаний истец может рассчитывать на удовлетворение собственных требований.

Для примера можно рассмотреть следующий случай.

Гражданин ещё за несколько лет до смерти составил завещание, в котором распорядился о передаче значительной части имущества внебрачной дочери, и утаил этот факт от всех своих родственников, включая назначенную преемницу.

После того, как он умер, жена и двое совершеннолетних детей обращаются в нотариальную контору для открытия наследственного дела, где им сообщают о наличии завещания и последней воле покойного. Факт этот их не устраивает и они решают утаить его от наследницы, чтобы через полгода вступить в наследование по закону.

Внебрачная дочь не имеет законных прав на наследственные притязания ввиду отсутствия документов, подтверждающих родство с покойным, а заводить судебное разбирательство по установлению этого факта не решается. Но практически по истечении срока принятия наследства она узнает о завещании от своей бабушки (матери отца), которая изначально решила отказаться от получения имущества сына. Однако преемница не успевает оформить свои права в срок и подаёт иск о его восстановлении вместе с иском о признании супруги отца и его детей недостойными наследниками.

Кроме показаний матери наследодателя суд взял во внимание сведения, полученные от нотариуса. Они подтверждали факт осведомленности наследников по закону о наличии завещания. Суть возражений ответчиков состояла в том, что они не знали о существовании внебрачной дочери умершего и ее местонахождении. Однако это опровергли общие знакомые истца и ответчиков — законные дети наследодателя знали свою не полнородную сестру, они периодически общались, учились в одном учебном заведении, а также истец присутствовала на похоронах отца.

В свете полученных доказательств суд восстановил срок принятия наследства для преемницы по завещанию и признал супругу и детей покойного недостойными наследниками, аннулировав их право на получение собственности наследодателя.

Все вероятные сложности, сопровождающие оспаривание наследства, в одной статье описать невозможно. Для досконального изучения процесса, регулирующего его законодательства и умелого оперирования полученными сведениями требуется постоянное обучение и богатый опыт ведения наследственных дел. Это полностью применимо к юристам сайта ros-nasledstvo.ru. Поэтому, обращаясь к ним, вы можете быть уверены, что получите грамотную, своевременную помощь в ситуации любой сложности. Задайте свой вопрос уже сейчас и получите бесплатную консультацию в онлайн-режиме.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;
  • позвоните +7(499)369-98-20 – Москва и Московская область
  • позвоните +7(812)926-06-15 – Санкт-Петербург и область

Имеет ли право опекун на наследство опекаемого

Вопросы опеки и попечительства детально урегулированы законодательством РФ. Это обеспечивает защиту прав самых уязвимых категорий граждан — недееспособных (ограниченно дееспособных) и несовершеннолетних.

Но если с правами тех, кто под опекой, все более-менее ясно, возникает много вопросов относительно прав опекунов и попечителей. Самый актуальный вопрос – имеют ли право опекуны (попечители) на имущество опекаемого (подопечного)? Включает ли их закон в число наследников? Ведь обязанности опеки и попечения берут на себя не только близкие родственники, но и посторонние люди.

Права опекунов (попечителей) на имущество опекаемых (подопечных)

Все права и обязанности лиц, назначенных опекунами и попечителями предусмотрены в Гражданском кодексе РФ (статьи 31-40) и ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве».

В пункте 1 статьи 17 ФЗ сказано, что ни опекуны (попечители), ни опекаемые (подопечные) не имеют никаких прав на имущество друг друга. Исключение составляет право бесплатного пользования имуществом с согласия владельца или с разрешения органа опеки и попечительства.

Кроме того, в обоих законодательных актах (пункт 1 статьи 21 ФЗ РФ и пункт 2 статьи 37 ГК РФ) предусмотрено, что без разрешения органа опеки и попечительства опекун не может совершать сделки (а попечитель – давать разрешение на совершение сделок) об отчуждении имущества подопечного (дарение, продажа, обмен), о сдаче в аренду, о передаче под залог, о разделе.

В пункте 3 статьи 37 ГК РФ закон лишает опекунов (попечителей) права заключать сделки с опекаемыми (подопечными) за исключением передачи последним имущества в дар или бесплатное пользование.

Эти положения закона указывают на то, что имущество опекаемого (подопечного), в том числе, полученное последним по наследству, не может перейти в собственность опекуна (попечителя) и третьих лиц, без разрешения органа опеки и попечительства.

Но прямого указания на возможность или невозможность наследования – в законе нет. Какие же шансы у опекуна (попечителя) на наследство после смерти опекаемого (подопечного)?

Опекун (попечитель) и наследство

Как известно, наследование возможно по двум основаниям — по завещанию и по закону. Рассмотрим, может ли опекун (попечитель) быть наследником по одному из оснований.

По завещанию

Да, опекун (попечитель) может стать наследником по завещанию после смерти опекаемого (попечителя). НО! Только если завещание в его пользу было составлено совершеннолетним лицом до момента признания его недееспособным (ограниченно дееспособным). Ведь, как мы знаем, завещание, составленное несовершеннолетними и недееспособными лицами – недействительно. И даже законный представитель не имеет права составлять завещание от имени опекаемого (подопечного).

По закону

Закон предусматривает 7 очередей законных наследников, являющихся родственниками умершего. Если опекун (попечитель) не является родственником опекаемого (подопечного) и не относится ни к одной из семи очередей, он не может претендовать на наследство по закону. Факт оформления опекунства (попечительства) не дает никаких наследственных прав.

Исключение

Надо сказать, что часть наследства после смерти опекаемого (подопечного) все же можно получить. Если опекун (попечитель) понес определенные финансовые расходы на управление наследственным имуществом, он имеет право на возмещение этих расходов. Расходы возмещаются органом опеки и попечительства из средств умершего.

  • Опекун (попечитель) не имеет никаких прав на имущество опекаемого (подопечного) и не может совершать сделок с этим имуществом без разрешения органа опеки и попечительства.
  • К числу наследников по закону опекун (попечитель) не относится. Но он может быть наследником по завещанию, если опекаемым (подопечным) было составлено завещание в его пользу – в совершеннолетнем возрасте и полной дееспособности.
  • Стало быть, даже если под опекой (попечительством) пребывает совершенно одинокий человек, после его смерти опекун (попечитель) не может претендовать на наследство. Оно перейдет в собственность государства или муниципалитета.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область – +7(499)648-11-59
    • Санкт-Петербург и область – +7(812)655-72-96

Имеет ли право опекун на наследство опекаемого после его смерти

Опекун занимает важное место в жизни своего подопечного — заменяет родителей или выполняет важную задачу по поддержанию достойного существования совершеннолетнего, но недееспособного гражданина. Наделяется ли он особыми имущественными привилегиями и правом наследования по отношению к подопечному — предмет споров на бытовом уровне. Законом ответ на этот вопрос уже обозначен, осталось только выявить его из отдельных положений нормативно-правовых актов.

Основные понятия

Имущественные отношения между опекуном и подопечным установлены законодательно и вытекают из их правового статуса.

Подопечный в ст. 2 ФЗ от 24.04.2008 № 43-ФЗ определен как полностью недееспособный гражданин, который лишен права осуществлять сделки, распоряжаться своим имуществом и исполнять обязанности ввиду отсутствия объективного восприятия окружающей обстановки, оценки своих действий и их возможных последствий.

  • малолетние (до 14 лет);
  • совершеннолетние граждане в состоянии длительного психического расстройства, являющегося препятствием адекватному мыслительному процессу и пониманию действительности*.

* — объявляются таковыми судом.

Описанная категория граждан считается уязвимой. Для обеспечения нормальных условий жизни и реализации своих законных интересов им требуется уход и поддержка, что и воплощает в себе опека. Эта форма устройства недееспособных предусматривает назначение нуждающемуся гражданину опекуна — лицо, которое будет совершать юридически значимые действия и представлять законные интересы своего подопечного.

Решение о назначении опекуна окончательно принимается органом опеки и попечительства, с предварительного согласия несовершеннолетнего или недееспособного, в чью сторону оформляется опека. При этом предпочтение отдается:

  1. Бабушкам, дедушкам, совершеннолетним братьям и сестрам малолетнего.
  2. Супругу, совершеннолетним детям, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам и внукам недееспособного старше 18 лет.

Выдержки из наследственного права

Принять имущественные права покойного могут его наследники по закону или по завещанию.

Правопреемство по закону имеет место в случаях, когда наследодателем при жизни не было установлено обратное, то есть при отсутствии завещания. Ст. 1142–1145 Гражданского кодекса РФ установлен круг возможных наследополучателей и последовательность их призвания к наследованию:

  • первая очередь — супруг, родители, дети (внуки — по праву представления);
  • вторая очередь — братья, сестры (племянники), дедушки, бабушки;
  • третья — тети и дяди (их дети);
  • четвертая — дедушки и бабушки родителей;
  • пятая — внуки братьев и сестер, дяди и тети родителей;
  • шестая — правнуки братьев и сестер, внуки дядей и тёть, племянники дедушек и бабушек;
  • седьмая — законные дети официального супруга либо, наоборот, официальный супруг законного родителя.

Обязательным условием для наследования родственниками является наличие документального подтверждения их связи с наследодателем (свидетельство о браке, рождении). Неузаконенные отношения — гражданский брак, отсутствие официального признания детей родителями или лишение их родительских прав — с юридической точки зрения не признаются, а потому не могут служить основанием для правопреемства. А зарегистрированное родство с усыновленными детьми, наоборот, приравнивает их к статусу родных.

Однако весь описанный порядок может кардинально поменяться, если на это будет воля наследодателя. Согласно собственным соображениям и при поддержке действующего законодательства он вправе отписать своё имущество даже иностранному государству, лишая наследников по закону установленной привилегии. В этом и есть основное отличие законного и завещательного режима наследования.

Имеет ли опекун право на наследство

Сам по себе статус опекуна не является основанием для включения гражданина, осуществляющего функции опеки, в круг наследников подопечного. Это подтверждается п. 1 ст. 17 ФЗ № 43-ФЗ, который отрицает право притязания сторон опекунства в отношении имущества друг друга. Более того, в соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ, сделки, заключённые с опекуном или членами его семьи лишены юридической силы. То есть наследниками по завещанию они стать не могут. Но на практике все не так однозначно. У назначенного законом представителя подопечного есть право стать наследполучателем как по закону, так и по завещанию, но при соблюдении некоторых условий.

В каких случаях возможно правопреемство по завещанию

Чтобы самостоятельно совершать сделки гражданину требуется полная дееспособность. Это же применимо к праву оставлять посмертные распоряжения относительно своего имущества, иными словами — к оформлению завещания. И подопечный, в силу своего статуса, осуществить подобные действия не может. Но данное ограничение полностью снимается с прекращением опеки вследствие признания подопечного дееспособным на основании следующих обстоятельств:

  • восстановление способности понимать и контролировать свои действия совершеннолетним (требует подтверждения суда);
  • достижение гражданином 18 лет;
  • эмансипация несовершеннолетнего (вступление в брак, трудовая занятость по договору или контракту, осуществление предпринимательской деятельности).

Только в перечисленных выше случаях полностью дее- и правоспособный наследодатель может составить юридически значимое завещание, в том числе и в пользу своего бывшего опекуна.

Является ли опекун наследником первой очереди

Если обратиться к порядку наследования по закону, то у опекуна здесь гораздо больше возможностей стать правопреемником вверенного ему лица. Все зависит от текущей очереди наследополучателей и того, входит ли он в их число.

Наследником первой очереди опекун может стать только в отношении совершеннолетнего подопечного, если приходится ему супругом, ребенком или внуком (в случае, когда родители и/или дети наследодателя умерли).

Братья, сестры, дедушки, бабушки, оформившие опеку над своим родственником, вправе получить его собственность на основании принадлежности ко второй очереди наследования и при отсутствии претендентов первой.

Опекуны из остальных категорий родственников могут рассчитывать на наследство лишь в случае принадлежности к приоритетной группе наследополучателей — никаких преимуществ перед другими законными преемниками они не имеют.

Как вступить в наследство опекуну

Утвердиться в наследственных правах опекун может при наличии оснований на это, путем выполнения следующего алгоритма действий:

  • Шаг 1. Сбор документов. Понадобится: завещание или свидетельство о родстве, правоустанавливающие и оценочные акты на наследуемое имущество, справка о снятии наследодателя с регистрационного учёта, свидетельство о смерти.
  • Шаг 2. Визит к нотариусу по месту последнего жительства покойного (расположению наиболее ценных недвижимых, а при их отсутствии, движимых активов, если адрес проживания их собственника не определен или находится за границей РФ).
  • Шаг 3. Написание заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на него. На бумаге прописным или печатным текстом излагается желание обратившегося вступить в наследственные права и правомочия на это, также указываются личные и контактные данные заявителя и нотариуса, дата, подпись.
  • Шаг 4. Подача заявления и пакета документов нотариусу. К ним должна прилагаться квитанция на госпошлину, если преемник намеревается получить свидетельство о праве на наследство (денежный сбор составляет 0,3 % от оценочной стоимости принимаемого имущества для брата, сестры, детей, супруга и 0,6 % для всех остальных категорий граждан).
  • Шаг 5. Получение правоустанавливающего свидетельства. Этот этап является завершающим, далее — только государственная регистрация движимых, недвижимых активов или земли в собственность.

Оформление наследства должно быть произведено в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя, иначе права на него будут аннулированы с вероятностью восстановления через суд. Поэтому начинать процедуру вступления в имущественные права рекомендуется заблаговременно. И если у преемника возникают сложности со сбором необходимых документов, первым делом следует подать нотариусу заявление о принятии наследства, чтобы зафиксировать своё обращение в установленное время.

Вступить в наследование можно и по-другому, намного проще, но с существенными рисками осложнений. Фактический способ принятия собственности наследодателя по закону приравнивается к нотариальному (ст. 1153 ГК РФ), но первоначально осуществляется без сбора бумаг, оплаты госпошлины и посещения инстанций.

Чтобы произвести фактическое правопреемство, наследнику необходимо будет выполнить хотя бы одно из нижеперечисленных действий:

  1. Оплатить долги наследодателя полностью или частично.
  2. Приступить к ремонту полученного имущества.
  3. Осуществлять уход и охрану наследства.
  4. Выплачивать денежные суммы на его содержание.
  5. Управлять и/или пользоваться унаследованной собственностью.
  6. Получить положенные наследодателю деньги.

Однако даже если никто из остальных преемников не попытается оформить это же имущество нотариально, фактическому наследополучателю все равно придется прибегать к судебному разбирательству и доказывать принятие причитающейся себе собственности в установленный срок. Сделать это будет сложнее, чем через нотариуса. Но для осуществления дальнейшей регистрации другого варианта нет.

Право на часть общей собственности

П. 2 ст. 17 ФЗ № 48-ФЗ допускает наличие неделимой собственности, принадлежащей в определенных долях опекуну и подопечному. Если ее раздел не произошел при жизни подопечного, у опекуна есть полное право затребовать выделение своей части после смерти совладельца. При наличии официальных бумаг, свидетельствующих о размере или соотношении долей, сделать это будет несложно. Достаточно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением и правоустанавливающим документом.

В случае, когда индивидуальные части в общей собственности не определены, их принято считать равными. Но, если у преемников подопечного по этому поводу есть претензии, они могут обратиться в суд с намерением оспорить осуществлённый раздел и потребовать уменьшение доли опекуна.

Право на часть общей с подопечным собственности не лишает опекуна возможности наследования при условии его принадлежности к приоритетной категории наследополучателей.

Наследственные права опекунов зачастую отрицаются, однако немного вникнув в суть, становится ясно, что действительности это не соответствует. Но грамотно обосновать свою позицию в свете определенных обстоятельств такому наследополучателю бывает непросто. И чтобы не допустить нарушения своих законных интересов лучше обратиться к юристам сайта ros-nasledstvo.ru. Первая консультация в рамках поставленного вопроса бесплатна.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;
  • позвоните +7(499)369-98-20 – Москва и Московская область
  • позвоните +7(812)926-06-15 – Санкт-Петербург и область

Имеет ли право опекун на наследство опекаемого

Согласно действующему законодательству, наследование происходит по закону либо по завещанию. В первом случае имущество распределяется в равных долях между правопреемниками соответствующей очереди, поэтому вопрос, имеет ли право опекаемый на наследство опекуна после его смерти, является наиболее актуальным. Опекаемые не входят в круг наследников разных очередей, однако получить наследство в определенных случаях все же могут.

Законодательство

Что касается наследования, то здесь действуют нормы ГК РФ:

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов касаемо приобретения наследства опекаемыми:

  • Если опекуном было составлено завещание в пользу подопечного, он может получить наследство. Однако здесь могут появиться близкие родственники, являющиеся заинтересованными лицами – они могут оспорить сделку через суд, ходатайствуя о признании правопреемника недостойным или указывая на иные основания.
  • Если завещания нет, но опекаемый проживал как минимум 1 год с опекуном и находился на его содержании, он имеет право на долю в наследстве.
  • Если завещание есть, и соблюдается условие о совместном проживании как в предыдущем пункте, опекаемый может также претендовать на имущество, если установлена нетрудоспобность.

Как опекаемому получить наследство опекуна?

Если кандидатура опекаемого включена в перечень наследников по завещанию, либо он имеет право на выделение доли в наследстве, для получения имущества необходимо действовать следующим образом:

  1. Собрать документы и отправиться к нотариусу. Если было оформлено завещание, следует подать заявление по месту его составления. Если наследование производится по закону, документы направляются по месту регистрации наследодателя.
  2. Оплата госпошлины перед подачей заявления. Понадобится соответствующая квитанция.
  3. Получение свидетельства.

Ниже рассмотрим пример получения наследства опекаемым:

Чтобы получить половину доли в оставшейся после Омарова Н.Е. квартире, законный представитель наследника обратился к нотариусу с документами и паспортом, в котором было указано, что с момента оформления опекунства опекаемый зарегистрирован по адресу прописки наследодателя. До достижения совершеннолетнего возраста наследники имеют право действовать только через законных представителей.

После рассмотрения материалов по истечении полугода сыну Омарова Н.Е. и Ефанову В.М. были выданы два разных свидетельства о праве на наследство – квартиру. Впоследствии оба получили выписки из ЕГРН, где каждый из них значится собственником 50% от площади недвижимости.

Документы

Чтобы опекаемому получить наследство опекуна, понадобятся следующие документы:

  • Заявление. Унифицированной формы нет, но оно обязательно должно содержать наименование и адрес нотариальной конторы, дату смерти и Ф.И.О. наследодателя, а также место его регистрации; какое имущество осталось после него для наследования; прошение о выдаче свидетельства; подпись и дату составления.
  • Справка о смерти наследодателя.
  • Свидетельство об опекунстве.
  • Справка о снятии с регистрационного учета. Выдается территориальным УВМ МВД.
  • Свидетельство о собственности или иной правоустанавливающий документ, указывающий на принадлежность имущества наследодателю.
  • Акт оценки (если требуется оценка имущества для определения нотариального тарифа).
  • Справка об инвалидности (нужна для подтверждения нетрудоспособности). Оформляется через МСЭ.
  • Техническая документация на недвижимость.
  • Завещание (если оно было оформлено).
  • Решение суда о признании наследодателя умершим (если было выдано).

Когда нельзя оформить наследство опекаемому?

Если опекаемый не находился на иждивении и не проживал вместе с опекуном в течение 12 месяцев до его смерти, получить наследство он не сможет. Сюда же относятся и опекаемые, не являющиеся нетрудоспособными: даже если полностью здоровые граждане проживали вместе с завещателями долгое время, претендовать на имущество они не имеют права.

Заключение

Получение опекаемыми наследства опекунов возможно строго в определенных случаях, указанных в ГК РФ. По закону после оформления опекунства они не могут претендовать на имущество опекунов, в отличие от родственников разных степеней родства, но при наличии нетрудоспособности и совместном проживании с завещателями они обладают одинаковыми правами с остальными претендентами.

Нестандартные ситуации: может ли недееспособный вступить в наследство и имеют ли опекуны право имущество подопечного?

Наследственные права недееспособных и опекунов — обширная и непростая тема, имеющая массу всяческих нюансов, в зависимости от обстоятельств. Как быть, если наследник первой очереди недееспособен, вправе ли опекун претендовать на имущество своего умершего подопечного, как ему реализовать право на получение наследства по завещанию недееспособного подопечного?

  • 1 Может ли недееспособный вступить в наследство, если он наследник первой очереди?
  • 2 Может ли опекун претендовать на имущество подопечного после его смерти?
  • 3 Как опекуну получить наследство по завещанию?
  • 4 Сроки принятия и их пропуск

Может ли недееспособный вступить в наследство, если он наследник первой очереди?

Если наследник первого круга недееспособен полностью, что признано судом, то сам такой потомок не вправе вступить в наследство в силу невменяемости: душевнобольной не отдает отчет в своих действиях, не понимает, что он подписывает и зачем.

Подобная ситуация регламентируется ст. 29 ГК РФ, которая гласит, что все сделки от имени неадекватно воспринимающего действительность лица может совершать опекун, назначенный органами опеки и попечительства.

Недееспособный наследник первого круга очередности может вступить в наследство через опекуна, являющегося его законным представителем.

К примеру, если престарелый человек, страдающий слабоумием, является наследником первой очереди, но не признан недееспособным, то даже его родные дети от имени неадекватного родителя не вправе оформлять вступление в наследство: нотариус не примет бумаги, пока суд не установит недееспособность старика и не будет назначен официальный опекун.

Не следует забывать, что несовершеннолетние граждане возрастом до 14 лет также недееспособны, и на основании ст. 28 ГК РФ сделки вправе совершать за малолетних наследников их законные представители.

Как правило, это родители, и в случае отсутствия — опекуны. Если ребенок наследник первой очереди, то он может вступить в наследство, но только через мать, отца или опекуна, назначенного ООП.

Может ли опекун претендовать на имущество подопечного после его смерти?

Если человек добросовестно исполнял свои обязанности и заслужил полное доверие подопечного, то такой опекун имеет право на наследство, но только в порядке исключения и при условии согласия ООП.

Наследственное право реализовывается одним из вариантов:

  • по закону;
  • по завещанию.

Чаще всего опекунами назначаются родственники малолетнего или псих. больного, поэтому на правах принадлежности к одной из очередей наследования могут претендовать на наследное имущество после смерти опекаемого.

Никакого преимущества факт опекунства не дает. Посторонний человек чаще всего не вправе претендовать на добро своего подопечного.

Имеется законное основание для опекуна завладеть добром умершего подопечного — доказать суду, что в управление, содержание или улучшение состояния недвижимости вкладывались личные средства. Но имеется законное ограничение: если опекун проживал последние 12 мес. перед смертью наследодателя отдельно и не содержал подопечного на свои средства, то органы опеки и попечительства не дадут согласия.

Один из наиболее реальных способов завладеть имуществом подопечного после его смерти — фактическое принятие наследства, если опекун проживал на одной жилплощади с упокоившимся подопечным (при отсутствии прямых наследников и завещания).

Для фактического принятия наследства необходимо:

  • оплатить все долги покойного;
  • сделать хотя бы небольшой ремонт в жилище, входящем в наследную массу;
  • продолжать жить здесь, осуществляя содержание имущества в надлежащем состоянии, а также охраняя от внешнего посягательства;
  • продолжать оплачивать коммуналку и финансово содержать недвижимость.

Фактическое принятие наследства имеет смысл при полном отсутствии наследников. Но следует понимать, что в данном случае применим только судебный порядок принятия наследства, и если суд сочтет доказательства достаточными, будет признано право завладения добром подопечного, не успевшего оставить завещание.

Как опекуну получить наследство по завещанию?

При наличии завещания подопечного опекун может получить наследное имущество, но только при условии, что завещание составлено по всем правилам, а сам завещатель жив и здоров не только физически, но и психически. Как гласит п. 2 ст. 1118 ГК РФ, нотариус вправе оформить завещание только от лица, полностью дееспособного.

Дееспособными являются следующие лица:

  • достигшие совершеннолетия или признанные эмансипированными, а также вступившие в брак, хотя и не достигли 18-летия;
  • прошедшие проверку у нотариуса (анализ документов и беседа на предмет установления адекватности).

Нотариус при проведении беседы действует, основываясь на п. 8 «Методических рекомендаций…».

Так как далеко не каждый человек с психическими расстройствами обращается к специалистам, то отсутствие решения суда о признании лица недееспособным не означает, что психика потенциального завещателя в порядке. Нотариус вправе отказать в составлении завещания, если появились сомнения во вменяемости клиента.

Сама методика определения неспециалистом в области психиатрии сомнительна и случается, что завещание порой подписывается нездоровым человеком, что подразумевает вероятность оспаривания документа. Следует быть готовым к тому, что предстоят проверки законности оформления завещания. Главное, чтобы на момент изъявления своей последней воли завещатель был без статуса недееспособного.

Если завещание все же имеется, и оформлен этот документ с соблюдением всех норм законодательства РФ, тогда опекуну необходимо нанести визит к нотариусу с пакетом бумаг, включающих:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • паспорт;
  • правоустанавливающие документы на имущество, включенное в наследную массу;
  • выписку из домовой книги с места последнего места жительства завещателя;
  • справка из ООП о добросовестном исполнении обязанностей;
  • бумаги, удостоверяющие родственные связи с покойным (при наличии);
  • чек об уплате госпошлины.

Наследование добра опекуном по завещанию — скорее исключение, чем правило. Судебная практика свидетельствует, что чаще всего после смерти недееспособного наследодателя имущество переходит к наследникам по закону, а при отсутствии родственников признается выморочным и поступает в распоряжение государства.

+7 (499) 288-73-46;
8 (800) 600-36-19

Это быстро и бесплатно!

Дорогие читатели! Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию — обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам:

Сроки принятия и их пропуск

Принятие наследства осуществляется в течение 6 мес. (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ). Если опекуны недееспособного пропустили срок принятия наследства, то необходимо обратиться в суд для восстановления срока. Стоит помнить, что причины пропуска срока должны быть уважительными, в противном случае возможен отказ.

Опекуну не следует настраиваться на завладение наследным имуществом недееспособного подопечного, если он не родственник и не содержал больного наследодателя, проживая с ним вместе. При наличии завещания наследование возможно, Но достичь цели будет нелегко, учитывая жесткий контроль со стороны гос. органов.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24 , Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38 , Регионы 8800-350-97-52

Наследование имущества недееспособного

Оставить свое имущество в наследство имеет право любой человек. Это также касается тех людей, которые были признаны как не отдающими отчет в своих действиях или ограниченно дееспособными.

Чаще всего, эти люди не имеют возможности составлять документы такого плана. Согласно законодательным актам нашей страны, наследство, если нет завещания, переходит к другим лицам по закону.

Имеет ли опекун право на наследство опекаемого, который был недееспособным лицом?

Существует две возможности получения наследства человека после его смерти. Первый способ – по документу, составленному этим человеком, где он сам назначает наследников. Если документа не было, то все происходит по закону. Что делать в ситуации, когда имущество осталось от недееспособной особы? Сможет ли опекун/попечитель унаследовать это имущество?

Переход наследуемого имущества лицам, внесенным в завещание

Опекун действительно может стать законным владельцем имущества, которое осталось после смерти опекаемого им лица. Это возможно в том случае, когда подопечный написал завещание в то время, когда он еще не был признан недееспособным.

Согласно законам нашего государства завещание, оставленное лицом, не достигшим совершеннолетия, или недееспособным, не может быть признано действительным. Если у данной категории лиц есть законный опекун, и он пишет этот документ от имени опекаемого, такое действие также считается незаконным.

Гражданин, под опекой которого находится недееспособный опекаемый, может написать завещание на данное лицо, и этот документ считается законным. По этому документу опекаемое лицо получает имущество опекуна и использует его в своих интересах.

Получение наследства по закону

Многие знают, что если человек до смерти не распорядился своим имуществом, то оно будет наследоваться ближайшими родственниками. Хотя даже в этой ситуации следует опираться на определенную законом очередность.

Имеется семь очередей лиц, имеющих право стать собственниками наследства. Когда опекун умершего не принадлежал к числу его родственников, то он не имеет возможности наследовать данное имущество. Тот факт, что гражданин являлся опекуном (попечителем) не дает ему никаких законных прав на получение наследства опекаемого лица.

Но лицо, находящееся под опекой имеет реальную возможность стать наследником недвижимости своего опекуна (попечителя). Ст. 1142-1148 ГК РФ содержат информацию о том, что лица, которые находились на иждивении или жили вместе с опекуном на одной жилплощади на протяжении года и более, могут стать наследниками своего опекуна. Подопечные, находившиеся при жизни опекуна на его иждивении, становятся законными наследниками наравне с другими лицами, имеющие такие же права.

Исключение из правил

Как мы уже упоминали ранее, будучи опекуном недееспособной особы, надеяться на переход имущества к нему после смерти подопечного не стоит. Но некоторые возможности вернуть затраченные на управление наследством средства существует. Для этого нужно обратиться в органы опеки, которые возмещают затраты из средств умершего подопечного.

Выводы

Человек, под опекой которого находилось лицо, не отдающее отчет своим действиям или ограниченное в действиях лицо, не имеет никаких прав на его имущество.

Опекун не приравнивается к остальным лицам, претендующим на данное наследство. Но он может получить наследство по завещанию, если его подопечный составил документ, будучи в здравом уме и отдавая отчет своим действиям, и после своего совершеннолетия.

То есть, если попечитель занимается, ухаживает и заботиться о совершенно одиноком человеке, он не имеет возможности стать его наследником. Когда подопечного не станет его имущество перейдет в собственность муниципалитета или государства.

Кто по закону считается наследниками недееспособного лица?

Когда человек пишет документ, то таким образом он высказывает волю по поводу перехода своего имущества во владение другим людям. Если завещание было составлено недееспособным лицом, и на то есть постановление суда, то содержание этого документа не будет принято в качестве законного выражения воли человека. Его недвижимость перейдет в руки других владельцев в соответствии с нормами ГК РФ.

Иногда документ, составленный недееспособным гражданином, признается не соответствующим закону при его жизни. Он получил право самому владеть своим имуществом, так как стал здоровым человеком или через суд восстановил свою дееспособность.

Когда человек, будучи здоровым и ясно понимая свои действия, составляет завещание, оно, даже после признания его недееспособным, будет считаться законным. Так как документ не теряет законной силы, имущество отойдет тем лицам, которые наследодатель указал в завещании.

Некоторые граждане, считающиеся душевнобольными, могут высказывать свою волю при написании завещания, если на заседании суда они не были названы недееспособными. Наследники имеют возможность воспользоваться данным волеизъявлением после смерти гражданина.

Иногда наследники пытаются оспорить такое документально оформленное волеизъявление, так как не считают, что душевнобольной человек может трезво оценить ситуацию и правильно распределить свое имущество. Они могут обратиться в судебную инстанцию. Если суд признал человека недееспособным, то и завещание больше не имеет законной силы.

Когда человек имеет психические заболевания, но не причислен к категории недееспособных, он может пользоваться всеми правами граждан России. В таком случае данному лицу не имеют права отказать в регистрации составленного ним завещания. Такой отказ возможен только когда есть решение суда о признании его лицом, не отдающим отчета в совершаемых действиях.

В нотариальной практике бывают ситуации, когда за помощью в регистрации обращаются лица, которые не имея никаких особенностей документально, в реальности не понимают, что делают. Тогда нотариусы прибегают к помощи медиков. Они проводят специальную экспертизу, и подтверждают или нет опасения нотариуса.

Сколько стоит принять наследство у нотариуса?

Как написать заявление о признании факта принятия наследства, читайте тут.

Когда медицинское освидетельствование говорит, что гражданин не отдавал себе отчет в своих действиях, когда писал заявление, документ будет признана недействительным.

Назначение медицинского освидетельствования граждан не является законодательной процедурой. Но если суд сочтет необходимым во время рассмотрения дела об аннулировании завещания, отправить ответчика на специальную комиссию, он имеет на это полное право.

Когда речь идет о наследовании имущества по закону, то сразу же всплывает так называемая «очередность» лиц, претендующих на имущество покойного.

Ранее уже говорилось о семи очередях. Лица, принадлежащие к каждой очереди, могут стать наследниками в том случае, если граждане, находящиеся в очереди перед ними не заявили о принятии наследства, не захотели его принимать, либо потеряли такую возможность. Граждане, находящиеся в одной очереди получают одинаковые части наследства.

Первыми заявить о принятии наследства имеют право дети, супруги, родители. Внуки могут наследовать имущество, используя право представления. Что это означает? Наследование по праву – переход доли наследника по закону, когда данное лицо умерло еще до смерти наследодателя или в одно и то же время. Переход осуществляется в равных долях (ст.1146 ГК РФ).

Среди лиц второй очереди находятся родные братья и сестры, или те, которые считаются родными только по отцу или по матери, бабушки и дедушки. Дети сестер и братьев наследуют имущество по праву представления.

К лицам третьей очереди относятся тети и дяди лица, оставившего наследство. Как и в предыдущем случае, дети братьев и сестер наследуют имущество по праву представления.

Когда никто из перечисленных очередей не смог или не захотел принять наследство, следующими претендентами становятся лица, принадлежащие к следующим очередям.

Кто относится к представителям последующих очередей?

Согласно ст. 1145 ГК РФ к таким наследникам по закону относятся:

  • Наследники четвертой очереди – лица, являющиеся родственниками третьей степени родства (прадедушки и прабабушки);
  • Наследники пятой очереди – лица четвертой степени родства (двоюродные внучки, внуки, кровные братья и сестры бабушек и дедушек);
  • К наследникам шестой очереди причислены родственники пятой степени родства (двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети).

Когда перечисленные лица отсутствуют и не принимают наследство в установленные законом сроки, наследниками становятся дети мужа/жены умершего человека, его неродные мать или отец. Эти лица представляют собой седьмую очередь.

К категории лиц, имеющих право наследовать имущество умершего гражданина, относятся лица, которые находились на иждивении у наследодателя более одного года. Их права закреплены в ст.1148 ГК РФ. Эти граждане могу наследовать имущество вместе с лицами той очереди наследования по закону, которая актуальна в конкретной ситуации.

Если желающие принять наследство отсутствуют, то данная категория лиц становится прямыми наследниками восьмой очереди.

Какие документы должны быть предоставлены для оформления наследства после смерти недееспособного?

Если наследство осталось после гражданина, принадлежащего к категории недееспособных, оформление имущества происходит по общим правилам.

Для начала процесса оформления наследства необходимо получить документ, свидетельствующий о смерти гражданина. Когда человек умер естественной смертью, бумаги по данному факту можно получить в органах ЗАГСа. Если о данном лице продолжительное время нет никаких сведений, он должен быть признан умершим или пропавшим без вести на судебном заседании. Постановление суда по данному вопросу выдается на руки родственникам.

Чтобы получить свидетельство о смерти в ЗАГСе, родственники должны представить следующие документы:

  • судебное постановление о признании человека без вести пропавшим или умершим;
  • медицинская справка, подтверждающая факт смерти гражданина;
  • бумаги на гражданина, который был репрессирован, а позже его реабилитировали.

Внимание! Получение в органах ЗАГСа перечисленных выше документов является бесплатной услугой.

Далее родственникам нужно обратиться с полученными документами в паспортный стол, чтобы они сняли умершего гражданина с регистрации. Для этого нужно предъявить документ о смерти наследодателя и паспорт родственника, обратившегося с данной просьбой.

Паспортный стол в данной ситуации выдает два документа:

  • выписку о месте проживания умершего гражданина до его смерти;
  • справку, сделанную на основании записей в домовой книге.

Согласно этим документам будет определено место открытия наследства.

Чтобы открыть наследство нужно представить такие бумаги:

  • документ, подтверждающий факт смерти наследодателя;
  • выписка о месте последней прописки гражданина;
  • справка из домовой книги,

Когда человек является наследником по закону, ему необходимо доказать свое родство с умершим. В основном наследниками становятся близкие родственники и супруги.

Для доказательства родства нужны:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении;
  • бумаги, подтверждающие развод.

Как фактически принять наследство?

Родственники должны выполнить определенные действия, которые указывают на фактическое принятие имущества в наследство.

Что это за действия:

  • выплата коммунальных задолженностей;
  • получение денег от лиц-должников;
  • обеспечение безопасности недвижимости;
  • фактическое вступление в наследство;
  • выполнение действий, подразумевающих определенные финансовые затраты на имущество.

Бумаги для нотариальной конторы, которые понадобятся при первом посещении:

  • свидетельство о праве собственности покойного на имущество;
  • цена наследства;
  • справка о факте отсутствия обременений;

Оформление наследуемого имущества у нотариуса:

Когда подготовлены все документы, можете обращаться к нотариусу за свидетельством о получении наследства.

Документы для визита в нотариальную контору:

  • паспорт;
  • документ о смерти наследодателя;
  • свидетельство о праве собственности на недвижимость;
  • подтверждение вашего законного права на наследство;
  • документ из паспортного стола, где они сообщают о месте открытия наследства;
  • доверительные бумаги, если от имени наследника будут действовать доверенное лицо.

Когда нотариус ознакомиться со всеми документами, оно открывает наследство. Если у усопшего было достаточно весомое имущество, и размещено оно в разных населенных пунктах, заводится одно имущественное дело.

Дальнейшие действия после получения на руки свидетельства о праве на наследство.

Получение свидетельства говорит о том, что теперь вы стали преемником имущества данного человека в той части, которая указана непосредственно в документе.

Далее наследнику нужно получить имущество или зарегистрировать свои права.

Перечень учреждений, занимающихся регистрацией наследства:

  • Росреестр занимается недвижимостью;
  • ГИБДД оформляет машины и мотоциклы;
  • Банк – денежные вклады;
  • ГИБДД занимается оформлением маломерных катеров и суден;
  • Ростехнадзор – самоходные автомобили;
  • Акционерное общество, когда речь идет об акциях;
  • Совет директоров – оформление доли в ООО.

Чтобы не бегать за дополнительной документацией, лучше всего ее собрать, заблаговременно уточнив список у специалиста. Не забудьте чек об уплате госпошлины.

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Ссылка на основную публикацию