Оплата подоходного налога при продаже квартиры

Как сэкономить на НДФЛ при продаже квартиры в 2020 году

Если вы продаете квартиру, с точки зрения государства получаете доход. Часть этого дохода (13%) вы должны отдать государству в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Сэкономить можно, если все делать по закону. Давайте начнем с основ.

Размер отчислений в бюджет зависит от нескольких факторов:

  • срока владения квартирой;
  • размера дохода, полученного от продажи;
  • размера расходов на ее приобретение.

Срок владения квартирой

Налоговый кодекс РФ (НК РФ) устанавливает категорию минимального предельного срока владения недвижимостью (ст. 217.1. НК РФ). Если вы владеете недвижимостью меньше этого срока, то при ее продаже нужно будет заплатить НДФЛ.

Срок определяется в соответствии с нормами НК РФ, которые действовали на момент регистрации вашего права собственности на недвижимость.

Если квартира приобретена в собственность до 01.01.2016, то НДФЛ с ее продажи не уплачивается при условии, что вы владели квартирой три года и более.

Если квартира приобретена в собственность после 01.01.2016, то минимальный срок владения принимает следующие значения:

  • если квартира получена по наследству, в подарок от родственника, в порядке приватизации или в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением, минимальный срок владения составляет три года. Трехлетний срок применяется также к квартирам, являющимся единственным жильем, вне зависимости от момента их приобретения (Письмо Минфина России от 03.03.2020 N 03-04-05/15558);
  • во всех остальных случаях, включая приобретение очередной квартиры по договору долевого участия или на вторичном рынке, минимальный срок владения составляет пять лет.

Срок владения недвижимостью по общему правилу равен периоду, в течение которого в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) существовала запись о вашем праве собственности на недвижимость.

Пример

01.06.2018 вы подписали договор купли-продажи квартиры (например, эта квартира является вашим единственным жильем), а 01.08.2018 — внесены в ЕГРН в качестве собственника. В этом случае минимальный срок владения квартирой составляет три года. Соответственно, вы сможете продать квартиру без уплаты НДФЛ начиная с 02.08.2021.

Из общего правила об исчислении минимального срока владения со дня регистрации права собственности есть ряд исключений:

  1. Если вы получили квартиру по наследству, то срок минимального владения начнет течь со дня смерти наследодателя (п. 4 ст. 1152, ст. 1113 Гражданского кодекса РФ, Письмо Минфина России от 05.07.2019 № 03-04-05/49885);
  2. Если вы приобрели квартиру в браке за счет общих доходов, то срок минимального владения и для вас, и для супруга исчисляется с момента, когда было зарегистрировано право собственности на квартиру.

При этом не имеет значения, на кого именно записана квартира, поскольку она по умолчанию поступила в вашу совместную собственность (п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ).

Это же правило применяется, если вы унаследовали квартиру, приобретенную в браке, от умершего супруга.

Размер дохода, полученного от продажи

НДФЛ при продаже квартиры рассчитывается как доля от дохода, который вы получили в результате продажи. Этот доход составляет налогооблагаемую базу. Чем она больше, тем больше налога вы уплатите в бюджет.

Доходом от продажи признается максимальное из двух значений: цены продажи либо 70% кадастровой стоимости квартиры.

НК РФ предусматривает ряд льгот, которые позволяют уменьшить сумму налогооблагаемого дохода, а следовательно, и размер отчислений в бюджет.

Одной из таких льгот является имущественный налоговый вычет.

Имущественный вычет позволяет уменьшить налогооблагаемую базу на сумму доходов, полученных от продажи имущества за календарный год. НК РФ устанавливает верхнюю границу вычета в размере 1 млн руб.

То есть если вы за год продали одну квартиру за 15 млн руб., то вы сможете уменьшить налогооблагаемую базу до 14 млн руб. Если вы продали две квартиры, одну за 9 млн руб., другую за 13 млн руб., общая сумма налогооблагаемого дохода составит 21 млн руб. (9 млн руб. + 13 млн руб. — 1 млн руб. = 21 млн руб.).

Если ваш доход от продажи квартиры меньше, чем 1 млн руб., то НДФЛ уплачивать не нужно.

Если квартира находится в долевой собственности, то вычет сможет получить каждый из долевых собственников. Для этого нужно заключить два договора купли-продажи, по одному для каждой из долей.

Чтобы получить вычет, достаточно приложить к налоговой декларации копии документов, подтверждающих продажу квартиры. Налоговая декларация подается по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Размер расходов на приобретение квартиры

Вместо имущественного вычета можно уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов, которые вы понесли при приобретении продаваемой квартиры.

Конкретный перечень расходов, которые могут быть учтены для уменьшения налогооблагаемой базы, законодателем не предусмотрены. Это сделано для того, чтобы налогоплательщики могли в каждом конкретном случае учесть любые необходимые фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением в собственность жилой недвижимости, с учетом многообразия видов таких расходов (Определение Конституционного суда РФ от 16.07.2013 года № 1220-О).

К таким расходам, в частности, относится рыночная стоимость продаваемой квартиры, а также проценты по целевым займам и кредитам, выданным для приобретения квартиры.

Налог при продаже квартиры

Налог при продаже квартиры

Заплати налог и спи спокойно. Но есть способы не платить налог с продажи квартиры и сохранить спокойный сон – государство в некоторых случаях само разрешает не платить НДФЛ. Рассказываем, как сэкономить на налогах.

Нужно ли платить налог с продажи квартиры

Действующее законодательство предполагает, что доходы физического лица, полученные от продажи квартиры, подлежат декларированию и облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 13%. Поэтому ответ на вопрос: надо ли платить налог с продажи квартиры – однозначно да, если только у вас нет права на льготу. Если квартира находилась в вашей собственности больше минимального срока владения – 5 лет, если приобретена после 1 января 2016 года, и 3 года, если приобрели жилье до этой даты –можете не платить НДФЛ с продажи и даже не подавать налоговую декларацию.

Если квартиру продает налоговый резидент, налог с продажи недвижимости платится, независимо от ее местонахождения – на территории Российской Федерации или за ее пределами. Если квартиру продал нерезидент, то налог с ее продажи он заплатит, только если квартира расположена на территории России. В других случаях налог с полученного дохода возьмут по законодательству той страны, на территории которой совершалась сделка, или той, налоговым резидентом которой выступает продавец.

По общему правилу налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Международные соглашения могут определять резидентство по-другому. Если человек провел на территории России меньше 183 календарных дней, он утрачивает статус налогового резидента.

В действующем законодательстве есть льготы и налоговые вычеты. Благодаря им человек, продавший квартиру, может быть освобожден от уплаты налога, либо предоставленный вычет перекроет подлежащий уплате налог.

Узнать, положены ли вам какие-либо льготы, можно непосредственно в налоговой или на сайте ФНС. Там же получите список документов, которые надо предоставить для
получения льготы, и уточните сроки и порядок действий. Налог с продажи
недвижимости платится в бюджет через ФНС РФ.

Как рассчитать налог при продаже квартиры

Ставка налога зависит от того, кто должен его платить – налоговый резидент России или нерезидент. От этого статуса также зависит применение имущественных вычетов. Они позволяют уменьшить уплаченную сумму или даже зачесть ее полностью.

Пока календарный год не закончился, налоговая не сможет принять решение, считать вас резидентом или нерезидентом. Она определит ваш статус по окончании года.

Если налоговая решит, что вы стали нерезидентом, с полученных от продажи квартиры денег придется заплатить НДФЛ по ставке 30%. Имущественный вычет тоже не применят – он предоставляется только налоговым резидентам РФ.

Если останетесь налоговым резидентом, заплатите НДФЛ по ставке 13% и сможете воспользоваться имущественными вычетами, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу.

Налог по ставке 13% считают от суммы полученного дохода. Посчитайте от цены квартиры, которую вы указали в договоре, 13% — это сумма, которую надо перечислить в бюджет.

Например, вы продали квартиру за 2,5 млн рублей, значит, должны будете отдать государству 325 000 – 13% полученного дохода.

Однако налоговая будет смотреть не только на сумму, указанную в договоре
купли-продажи, но и на кадастровую стоимость. По закону, если сумма по договору окажется ниже кадастровой стоимости на 1 января того года, в котором вы продали квартиру, налоговая посчитает НДФЛ от кадастровой стоимости с коэффициентом 0,7.

Как рассчитать налог с продажи квартиры: допустим, вы продали квартиру в 2018 году за 2,3 млн рублей, а кадастровая стоимость вашей квартиры на 1 января 2018 года была 3,8 млн рублей. Налоговая возьмет кадастровую стоимость и умножит на 0,7. Получится 2,66 млн. Это больше той стоимости, что вы указали в договоре, поэтому НДФЛ налоговая посчитает от 2,66 млн: 2 660 000 х 13% = 345 800 рублей.

Вы можете сами выяснить, будет ли налоговая в вашем случае пересчитывать налог. Посмотрите кадастровую стоимость квартиры на публичной кадастровой карте и сделайте расчеты по формуле.

Как не платить налог на продажу недвижимости

Существует понятие «срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ». Если квартира принадлежала вам на праве собственности дольше минимального срока, вы освобождаетесь от уплаты налога на доходы физических лиц при ее продаже. Есть два минимальных срока владения – 3 года и 5 лет. Продажа квартиры менее 3 лет в собственности и менее 5 лет в собственности облагается налогом.

Срок владения 3 года освобождает от уплаты налога, если вы:

  • купили квартиру до 1 января 2016 года;
  • получили квартиру в подарок или в
  • наследство от члена семьи или близкого родственника;
  • получили квартиру по договору
  • пожизненного содержания с иждивением;
  • приватизировали квартиру.

Во всех остальных случаях не будете платить налог, только если владели квартирой не менее пяти лет.

К примеру, вы купили квартиру в сентябре 2015 года, а в декабре 2018 года продали. В этой ситуации имеете право не платить налог, поскольку приобретение квартиры состоялось до 1 января 2016 года, и вы владели ею больше 3 лет. В этом случае даже не надо подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уведомлять ИНФС о состоявшейся сделке.

А вот если вы купили квартиру в феврале 2016 года, придется платить налог с продажи или ждать февраля 2021 года – когда закончится минимальный пятилетний срок владения, и вы получите освобождение от уплаты налога.

Если вы в марте 2016 года получили квартиру в подарок от дедушки и зарегистрировали право собственности, то уже после марта 2019 года можете заключать сделку купли-продажи. По закону вы с дедушкой близкие родственники, а значит применяется освобождение от уплаты налога в случае, когда вы получили квартиру в дар от близкого родственника и владели ею не менее 3 лет. И если в марте 2016 года умерла бабушка, после которой вы вступили в наследство и зарегистрировали право собственности на унаследованую квартиру, государство тоже предоставит льготу.

Кроме бабушек, дедушек и внуков закон признает членами семьи и близкими родственниками супругов, родителей и детей, родных полнородных и неполнородных братьев и сестер. Неполнородные – те, с которыми у вас только один общий родитель.

Если получите квартиру в наследство и в дар от других родственников – тети, дяди, племянницы, двоюродного брата, сможете на законных основаниях не платить налог на доходы физлиц с продажи только по прошествии пятилетнего срока владения квартирой.

К примеру, вы приватизировали квартиру и зарегистрировали право собственности на нее в октябре 2015 года. После октября 2018 года можете продать квартиру и не платить налог, поскольку с момента начала владения прошло больше 3 лет, а основанием для приобретения права собственности была приватизация.

Допустим, вы заключили договор пожизненного содержания с иждивением с соседом. Договор подписали в феврале 2016 года, зарегистрировали в Росреестре, после скрупулезно соблюдали условия – покупали еду, лекарства и одежду, обеспечивали соседу комфорт – нанимали сиделок, регулярно убирали в квартире, возили по врачам, то есть исполняли все принятые по договору обязательства. В ноябре 2018 года сосед скончался. Начиная с февраля 2019 года, вы можете продать квартиру и при этом не заплатить с полученных доходов НДФЛ – отсчет поведут от момента регистрации договора.

Как заплатить меньше, если льготный срок владения еще не прошел

Есть несколько способов, позволяющих совсем не платить налог на законных основаниях или сильно уменьшить его размер.

Уменьшите доходы на расходы

Если вы купили квартиру, у вас есть подтверждение произведенных расходов. Это правоустанавливающий документ – договор купли-продажи. В нем указано, что ранее вы приобрели квартиру, к примеру, за 3,4 млн рублей. Прошло меньше 5 лет, но вам надо продать это жилье, не дожидаясь, пока пройдет минимальный срок, который освободит вас от уплаты налогов с полученной суммы.

Закон в этом случае допускает уменьшение доходов на расходы. Допустим, продаете вы эту квартиру за 4 млн рублей. Тогда налоговая база будет выглядеть так:

4 000 000 – 3 400 000 = 600 000

А сам налог составит: 600 000 х 13% = 78 000

Для сравнения – налог без уменьшения составил бы: 4 000 000 х 13% = 520 000

А если продадите ровно за ту сумму, за которую купили, зачтете расходы в доходы, выйдете в ноль и налог платить будет не с чего.

Чтобы воспользоваться этим способом, обязательно надо быть налоговым резидентом, а вот срок владения квартирой государство не интересует. Даже если вы купили ее в марте 2018 года, а в апреле 2018 продали, все равно можете провести уменьшение.

Нет и ограничений по количеству и суммам сделок за год. Можно продавать и покупать хоть каждый месяц и по каждой сделке уменьшать доходы на расходы, налог будете платить только с разницы.

Закон разрешает учесть все расходы, связанные с приобретением квартиры, но не уточняет, что законодатель к ним причислил. К примеру, расходы на услуги риелтора налоговая может не принять, потому что Минфин высказывался против включения их в состав расходов. А вот проценты по кредиту, если вы брали ипотеку, можно попробовать включить – Минфин то не давал их засчитать в расходы, то разрешал. Практика противоречивая, но значит шанс есть и можно им воспользоваться.

Уменьшите доходы на 1 000 000 рублей

Если квартиру вы не купили, а получили в наследство или в дар, расходов на приобретение не будет и уменьшить доход на них вы не сможете. В этом случае можно воспользоваться вычетом в 1 млн рублей, право на который предоставляет государство.

Уплата налога будет выглядеть так: (4 000 000 – 1 000 000) х 13% = 390 000 рублей.

В отличие от уменьшения доходов на расходы этот вычет можно использовать только один раз в год, а вот срок владения проданной квартирой, как и в том случае, не будет играть никакой роли.

Разумеется, полностью уйти от уплаты налога по этому варианту вы сможете, только если сумма продажи совпадет с вычетом – миллион на миллион – или будет меньше, но в ситуации, когда продавать надо прямо сейчас, не дожидаясь пятилетного срока, лучше хоть немного уменьшить размер налога.

Когда платится налог за продажу квартиры

Если льгот нет и налог платить придется, надо будет подать налоговую декларацию в ИФНС. Срок ее подачи – не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором получен доход от продажи квартиры. Если эта дата выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, декларацию нужно представить в ближайший рабочий день.

Чтобы заплатить налог на продажу квартиры в 2018-2019 годах, можете заполнить декларацию, воспользовавшись бесплатной программой на сайте ФНС России, или через специальный сервис в личном кабинете на сайте госуслуг.

К декларации надо приложить копии документов, подтверждающих факт продажи квартиры и приобретения – договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство.

Читайте также:  Хотят вступить в наследство родительского дома

Вы можете подать декларацию лично или через представителя. Во втором случае представителю надо будет выдать нотариально оформленную доверенность, которая также должна быть приложена к декларации. Документы подаются непосредственно в налоговый орган, направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, а также передаются в электронной форме через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика.

Если будете подавать декларацию непосредственно в ИФНС, сделайте ее в двух экземплярах. Один экземпляр налоговая оставит у себя, а на втором инспектор поставит отметку о принятии с указанием даты приема и вернет. Если отправите декларацию почтовым отправлением, датой ее представления будет считаться день, указанный на штампе на конверте. При передаче декларации через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика днем ее представления будет считаться дата ее отправки.

Обязательно обратите внимание на даты отправки. Поскольку законодатель поставил ограничение по сроку подачи – 30 апреля следующего года, за нарушение этого срока придется заплатить штраф. За каждый месяц просрочки с вас взыщут 5% от не уплаченной в установленный срок суммы налога. Однако штраф не может быть меньше 1 000 рублей и больше 30% суммы задолженности.

Например, если вы должны были заплатить подоходный налог от продажи квартиры в размере 158 000 рублей и вместо 30 апреля подали декларацию 30 июня, то есть допустили просрочку длиной в 2 месяца. Штраф составит 158 000 х 5% х 2 = 15 800 рублей. Максимальная сумма штрафа, которая грозит вам при таком размере НДФЛ при продаже квартиры – 47 400 (30% от 158 000 рублей).

Исчисленный к уплате НДФЛ надо перечислить в бюджет не позднее 15 июля года, следующего за тем, в котором получен доход от продажи квартиры. Реквизиты для уплаты налога можно получить в своей ИФНС или сформировать платежный документ, воспользовавшись сервисом «Уплата налогов физических лиц», либо оплатить налог через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России.

За неоплаченный вовремя налог с продажи имущества налоговая тоже взыщет штраф. В этом случае вам грозит 20% от неуплаченной суммы налога. А если налоговая установит, что налог не уплатили умышленно, а не по забывчивости, насчитают вообще 40%. То есть от суммы 158 000 рублей вы можете заплатить в виде штрафа 31 600 или 63 200 рублей. И кроме штрафа еще придется все-таки уплатить сам налог и пени за каждый календарный день просрочки.

Пени – это сумма, начисляемая на сумму задолженности по налогу, не уплаченному в срок. Они начисляются на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки уплаты налога и рассчитываются по формуле: сумма налога, не уплаченная в срок, умножается на количество календарных дней просрочки и умножается на 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России.

С 17.12.2018 ключевая ставка (ставка рефинансирования) Банка России составляет 7,75%.

Допустим, вы не уплатили вовремя 158 000 рублей НДФЛ, и просрочка составила 43 дня. Значит, налоговая насчитает пени в размере: 158 000 х 43 х (7,75% / 300) = 1 766,44 рубля.

По общему правилу за неуплату налога вовремя предусмотрены штрафные санкции. Но Минфин разрешает не взыскивать с вас штраф, если вы не уплатили НДФЛ в срок, но при этом правильно его исчислили и представили декларацию. В этом случае с вас взыскиваются только пени.

Подназначение наследника: общие правила и нюансы законодательства

Подназначение наследника: что это такое, основания для подназначения

Подназначение наследника представляет собой обозначение в завещании одного или нескольких физических или юридических лиц, которые будут иметь право на имущество составителя завещания, в случае неспособности, отказа по личным причинам или лишения права на наследование основного правопреемника. А подназначенный наследник — это фактически запасной правопреемник.

В соответствии со статьей 1121 Гражданского кодекса Российской Федерации, завещатель может указать (подназначить) второго наследника в своем завещании, если основной наследник:

  1. умрет до открытия наследства;
  2. или одновременно составителем завещания;
  3. официально откажется от наследственного имущества (статья 1157 ГК РФ);
  4. будет признан недостойным (по факту совершения преступления), при жизни вызывавший у завещателя сомнения);
  5. лишится права считаться наследником каким-либо законным причинам.

На практике возникают ситуации, когда назначенный составителем в своем волеизъявлении наследник по различным причинам не хочет или не может принять имущество, оставленное ему в наследство. Российское законодательство предусматривает ряд оснований, по которым завещатель может заранее определить, что произойдет с его имуществом в этом случае.

Одним из таких способов является подназначение наследника, что предусматривает ГК РФ. При непринятии права собственности основным наследником, такое лицо будет иметь право наследовать имущество завещателя.

Кто может быть подназначенным наследником

Основное значение процесса подназначения наследника в завещании заключается в полной реализации права наследственной воли завещателя. В своем распоряжении, касающемся судьбы движимых и недвижимых вещей и иных ценностей, собственник может указать по каким конкретно причинам правона имущество может переходить к подназначенному наследнику.

Если подобного указания в завещании нет, то право переход наследства в руки подназначенного наследника будет определяться наличием любого из факторов, указанных в статье 1121 ГК РФ.

Обратите внимание: в том случае, если ни основной, ни подназначенный наследник по тем или иным причинам не захотят или не смогут принять имущество, наследственное право перейдет к правопреемникам основного наследника.

Категории лиц, относящиеся к подназначенным правопреемникам

Кем именно является составителю завещания подназначенный наследник – не играет роли.

Он может быть ему близким родственником, другом или малознакомым человеком, который по каким-либо личным причинам дорог наследодателю. Российское законодательство не устанавливает на это никаких ограничений.

Такие обстоятельства, как: возраст, наличие судимости, место проживания, общее состояние здоровья и дееспособность, так же не имеют значения. Вместе с тем, другие претенденты на наследство могут выразить протест против передачи наследства сомнительному, по их мнению, лицу.

В качестве подназначенного наследника могут выступать:

  • один или несколько граждан;
  • юридическое лицо;
  • муниципальные организации;
  • общественные объединения;
  • Россия и ее субъекты.

Главным условием является то, чтобы это был человек или организация. В некоторых иностранных государствах завещательная правоспособность может быть закреплена, к примеру, за домашними питомцами. В Российской Федерации такое не допускается.

Важно! Когда происходит подназначение наследника в завещании, основной наследник теряет право отказа от имущества в пользу других лиц. При отказе основного наследника от права унаследования имущества завещателя, правопреемство вещей перейдет к запасному наследнику.

Особенности подназначения правопреемника

Назначение и подназначение наследника Гражданский кодекс также никак не ограничивает, перечень таких лиц определяется исключительно составителем распорядительного документа. На случай наступления каждого из пунктов статьи 1121 ГК РФ, в роли поднаследников могут выступать разные граждане или организации.

Также наследодатель имеет право добавить собственные распоряжения в завещание, если они не противоречат Гражданскому кодексу. Например, унаследование имущества физическим или юридическим лицом, которого на момент составления завещания еще не было, но есть к моменту открытия наследства. Однако следует иметь в виду, что присуждение имущества наследодателя подназначенному наследнику произойдет только в случае наступления обстоятельств, упомянутых в статье 1121 ГК РФ и в самом документе.

Обязательная доля: кого нельзя лишать наследства

Одновременно с предоставлением права завещателю свободно распорядиться своим имуществом после своей смерти, закон определяет правило, по которому запрещается лишить наследства его близких нетрудоспособных родственников.

Такие лица называются необходимыми наследниками, а имущество, которое они должны получить — обязательной долей.

К ним относятся:

  • несовершеннолетние и нетрудоспособные дети завещателя (в том числе и усыновленные, т.к. согласно статье 137 СК РФ, поскольку они полностью приравниваются к кровным родственникам);
  • нетрудоспособные супруг или родители, а также
  • лица, находящиеся на иждивении наследодателя.

Отсутствие указания доли необходимых наследников в завещании является распространенной ошибкой при составлении документа. Но стоит отметить, что в сравнении с ранее действующим законодательством, на сегодняшний день доля необходимых наследников существенно сократилась.

Cуд, с учетом всех обстоятельств рассмотрения дела, может вообще отказать необходимому наследнику в присуждении доли наследства. Например, если наследник по завещанию использовал помещение, принадлежащее умершему для получения основных денежных средств к существованию (использовал как парикмахерскую, мастерскую) при жизни собственника этого имущества, в то время как обязательный наследник не пользовался им, в таком случае суд может оставить помещение за первым, следуя воле наследодателя. Тем самым, судебный орган полностью лишает необходимого правопреемника права на эту недвижимость.

Учет доли супруга при подназначении

Еще одной из самых распространенных ошибок при составлении распорядитеьлного документа лицом, состоящим в браке, является назначение и подназначение наследника в завещании без указания на долю супруга.

Если отсутствует брачным договор о разделении совместно нажитого имущества в определенных долях, то все вещи, приобретенные с момента регистрации брака, считаются общей собственностью супругов и делятся пополам.

Важно! Нельзя обозначить поднаследника на случай смерти основного наследника уже после открытия и оформления им завещанного имущества. С этого момента все имущество является уже его личной собственностью.

Таким образом, если завещание было оформлено по всем требованиям законодательства, в установленной форме и удостоверено компетентным нотариусом, то с вопросами волеизъявления и распределения имущества исключительно так, как желал завещатель, вряд ли могут возникнуть какие-то серьезные проблемы.

Что нужно знать о наследстве и завещаниях, чтобы не потерять свою долю

Что нужно знать о наследстве и завещаниях, чтобы не потерять свою долю

Квартиры, машины, драгоценности, дачи, земельные участки — все это мы наживаем долгие годы. К сожалению, смерть приходит внезапно, а за ней и неприятности с дележкой наследства. Сегодня расскажем, что такое право наследования, и как получить то, что принадлежит по закону.

Наследование — это право на имущество, а также на имущественные права и обязанности наследодателя. Это значит, что наследник может получить от родственника не только семейную реликвию или квартиру, но и долги, которые он не успел погасить.

Из чего состоит наследство

Из имущества. Имущество делится на движимое, недвижимое и иное.

В недвижимое имущество входят: квартиры, здания, земельные участки, сооружения.

В движимое входит то, что не признали недвижимостью. Например, драгоценности, наличные средства, машины.

В иное имущество входят безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги.

Обратите внимание: не все, что принадлежало родственнику, можно получить в наследство. На некоторые вещи у наследника обязательно должно быть разрешение. Например, нельзя передать внуку ружье, если у него нет законного права на хранение оружия.

Из имущественных прав и обязанностей. Не только имущество достается по наследству. Получить можно права наследодателя, его обязанности и долги перед другими людьми и организациями.

Например, наследник получает право требовать долги. Это значит, что если вашему родственнику кто-то должен деньги, то вы, как наследник, можете попытаться их вернуть. Обратная ситуация: если ваш родственник сам имеет долги, то вы обязаны их погасить. Как пример: ипотека или кредит на машину.

Не все права и обязанности можно получить в наследство, есть исключения:

❌ Нельзя получить алименты;

❌ Нельзя получить возмещения вреда, которые были нанесены здоровью наследодателя при жизни;

❌ Нельзя получить личные неимущественные права: деловую репутацию, право на доброе имя, авторское право, право на звание победителя.

Виды наследования

Существует два вида: по завещанию и по закону.

По завещанию — это наследование по желанию наследодателя. Он сам решает кому и в какой доле достанется наследство. Наследником может быть и юридическое лицо, и государство, и домашнее животное. Например, американка Элла Уэндел оставила в наследство 15 миллионов долларов своему пуделю. Имеет право.

Если завещание не составили, то наследством распоряжается закон. Он делит родственников по степени родства: от самых близких к самым далеким. Родственников одного порядка называют очередью. Чем меньше номер очереди, тем больше шансов на наследство.

Первая очередь — дети, супруги и родители;

Вторая очередь — полнородные и неплодородные братья и сестры, бабушки и дедушки со стороны и отца и матери;

Третья очередь — дяди и тети наследодателя;

Четвертая очередь — прадедушки, прабабушки;

Пятая очередь — дети родных племянников, двоюродные внучки и внуки, родные братья и сестры бабушек;

Шестая очередь — дети двоюродных братьев и сестер, дети двоюродных дедушек и бабушек;

Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;

И восьмая очередь — государство.

Существует еще одна, особая, категория наследников — они состоят на иждивении у наследодателя не менее года до его смерти. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с очередью, которая попадает на получение наследства.

Например: троюродный племянник с инвалидностью будет претендовать на наследство в той же очереди, что и родные дети усопшего. Но только если последние несколько лет племянник находился под опекой наследодателя.

Как составить завещание

Обратитесь к нотариусу. С собой нужно взять паспорт и документы на объекты, которые вы будете завещать. Если будете оформлять завещание со свидетелями, то они тоже должны взять паспорт.

Завещание без нотариуса можно оформить только в чрезвычайных ситуациях: во время стихийных бедствий, болезней, войн или из тюрьмы. Правда, документ всё равно должен заверить кто-то из этих людей:

‍♂️ командир воинской части;

руководитель научной, полярной или разведывательной экспедиции;

Что делать, если наследник вступил в наследство, но не оформил право собственности?

Если наследник вступил в наследство, но не оформил право собственности, ему придется это сделать в любом случае, если он намерен сохранить за собой приобретенное от наследодателя имущество и распорядиться им как-либо. Разумеется, в первую очередь, данная процедура относится к унаследованной недвижимости. Это могут быть квартира, частный дом, дача, гараж, земельный участок. Именно недвижимость требует обязательного регистрирования права собственности в Росреестре.

Основное правило получения наследства знают, в то или иной степени, все. Однако, как именно поступать при наличии имущества, доставшегося после смерти близких людей, которая вроде уже как стала собственной без какого-либо оформления, знают лишь приблизительно.

Законом предусмотрен четкий порядок получения прав на наследуемое имущество:

  • Заявить о своем желании принять оставленное имущество в нотариальной конторе, собрать необходимые документы, предъявить их нотариусу и получить свидетельство о праве на наследство.

На все эти действия законодательство отводит полгода, при этом срок может быть продлен при определенных обстоятельствах, для которых предусмотрены дополнения и исключения, но общий порядок таков.

  • Есть еще один вариант – вступление в наследство по факту. Это определение подразумевает, что наследник знал об открывшемся наследстве и принял его фактически: начал (или продолжил) пользоваться оставленной собственностью как своей.

При этом он может даже не обращаться в нотариальную контору, документов, которые подтверждают его права, у него тоже нет. Поэтому сложно сказать, является ли он собственником имущества – права собственности должны иметь подтверждение.

Как подтвердить свои права?

В ситуациях, которые развиваются по второму варианту, есть лишь один путь решения проблемы – обратиться в суд для признания факта принятия прав на собственность.

Основания, на которых может и должно подаваться заявление в суд, зафиксированы в ст.1153 ГК РФ.

Пользоваться наследственным имуществом, особенно в первые полгода после смерти наследодателя, следует с умом и целенаправленно, чтобы к моменту, когда наследник все-таки решит получить какие-то документы на имущество, у него были бы тщательно собранные доказательства того, что он именно вступил в наследство и именно в установленные законом сроки.

Юридический статус унаследованной недвижимости

С момента смерти наследодателя, оставил он завещание или нет, у его наследников есть 6 месяцев на то, чтобы обратиться в нотариальную контору и подать заявление на получение свидетельства о праве на наследство. Упущенный срок можно продлить только в судебном порядке. Однако в суде придется доказывать документами, что причина пропуска срока была действительно уважительной, голословного заявления будет недостаточно.

Фактически для получения в собственность квартиры, земельного участка, дома необходимо пройти две отдельные процедуры:

  1. Получить свидетельство о праве на наследство. Для этого обращаются в нотариальную контору, желательно по месту нахождения наследственной недвижимости.
  2. Перерегистрировать недвижимость на свое имя в Росреестре, предъявив свидетельство о праве на наследство.
Читайте также:  Наследственное право: получение наследства

Не всегда наследники отдают себе отчет, что не достаточно выполнить только первый этап, ведь второй тоже является обязательной процедурой. С получением свидетельства, недвижимость становится собственностью наследников. Однако распорядиться ею любым способом (подарить, продать, завещать и т.д.) они будут вправе только после получения выписки из ЕГРП, подтверждающей перерегистрацию права собственности.

До 15.06.2015 г. в РФ действовал иной порядок подтверждения права собственности на недвижимость. Собственник обязан был получить свидетельство о собственности на недвижимость, которое и являлось доказательством его прав во всех инстанциях. С вступлением в силу закона ФЗ №360 ситуация изменилась, теперь единственным доказательством служит выписка из ЕГРП, которую выдает Росреестр (его территориальное подразделение).

Можно ли жить в квартире, если право собственности не переоформлено?

Ничто не препятствует наследникам по прежнему проживать в доме умершего родственника, если они включены в состав завещания, либо являются наследниками по закону. С момента смерти наследодателя на их плечи ложится обязанность оплачивать коммунальные услуги.

Затягивание с процедурой оформления права собственности на недвижимость чревато тем, что могут объявиться другие родственники и заявить свои претензии на наследство. Споры данного типа часто решаются в судебном порядке, когда во внимание принимается:

  1. Причина, помешавшая родственникам ранее заявить о себе. Если они обратились после истечения 6 месяцев с момента смерти наследодателя, им придется в судебном порядке доказывать уважительность причины пропуска срока и законность своих притязаний.
  2. Кто фактически принял наследство и как поступил с ним.
  3. Кто с момента смерти выполнял оплату коммунальных платежей.
  4. Кто погасил долги наследодателя, если таковые были.

В российском законодательстве действует презумпция фактического принятия наследства. Это порядок, согласно которому тот, кто продолжает содержать имущество умершего, заботиться о нем (проживать в квартире или доме, ухаживать за земельным участком), признается фактически принявшим наследство.

Можно ли продать не переоформленную квартиру?

Вопрос не праздный, особенно, когда наследники не намерены пользоваться унаследованным жильем, а желают сразу его продать. Согласно ст. 209 ГК РФ, распоряжаться законными способами имуществом вправе только его собственник. Казалось бы, возникает коллизия, когда принявший наследство уже владеет недвижимостью, но при этом не может ее продать.

Это и в самом деле так. Невозможно продать квартиру, оформленную на умершего человека. Разумный покупатель никогда не станет покупать такую квартиру или дом. Для регистрации квартиры на покупателя нужно подать в Росреестр договор купли продажи, а также выписку из ЕГРП, подтверждающую право собственности продавца. А поскольку перерегистрации не было, то и пакет документов будет неполным.

Аналогичная ситуация и с завещанием. Вы не можете включить в состав завещания недвижимость, не оформленную на вас. Для того чтобы завещание приобрело юридическую силу, в нем должны быть приведены все сведения, касающиеся жилья.

Если на дату составления завещания у вас нет выписки из ЕГРП, подтверждающей право собственности на недвижимость, то включение ее в текст документа делает его ничтожным.

Сколько времени есть на переоформление права собственности?

Закон строго ограничивает сроки вступления в наследство, только 6 месяцев после получения свидетельства о смерти наследодателя. Итогом этой юридической процедуры станет получение свидетельства о праве на наследство. Этот документ до момента перерегистрации права собственности является доказательством наследника законности его проживания в квартире или частном доме.

Нотариальная контора обязана хранить оформленные документы 75 лет. В течение всего это времени любой может обратиться в нее и получить подтверждение состоявшейся процедуры вступления в наследство. Даже если вы потеряете оригинал выданного свидетельства, в любое время его можно восстановить, запросив копию.

О чем это говорит? О том, что 75 лет есть у вас, чтобы перерегистрировать недвижимость на себя. Если вовремя платите налоги и коммунальные платежи, то можно не спешить с оформлением квартиры на себя. Если вы не намерены распоряжаться ею в ближайшее время, вполне можно и потянуть. Сама процедура перерегистрации сейчас занимает немного времени – в среднем до 2 недель. При этом документы можно подавать на регистрацию не только в местное территориальное подразделение Росреестра, но и вместный МФЦ, а также воспользоваться услугами Почты России.

Допускается ли продажа имущества без права собственности

Гражданский кодекс, а именно ст. 209 указывает то, что полноправный владелец недвижимости имеет право пользоваться им по своему усмотрению. Но в это право не входит возможность распоряжаться недвижимым имуществом. Под распоряжением предусматривается передача права собственности другому лицу.

Это осуществляется, например, посредством продажи недвижимости. Не оформив соответствующие документы на свое имя, передать их другому лицу нельзя.

Важно! Даже если наследник заключит договор купли-продажи, никакой нотариус не заверит подобный документ, а покупатель не сможет зарегистрировать свои права на недвижимость в Росреестре. Таким образом, официальное проведение сделки становится невозможным. Для легализации сделки потребуется переоформление документов, которое займет много времени. В результате покупка станет совершенно невыгодной.

Можно ли завещать недвижимость

Человек столкнется с трудностями при желании завещать или подарить квартиру, которая не оформлена в Росреестре должным образом. Наследники, вступившие в наследство, но не оформившие право собственности, смогут владеть такой недвижимостью. Но для осуществления сделок, связанных с распоряжением, им сперва придется доказать свое право через суд.

С этой целью составляется исковое заявление с подробным описанием имущества, а также способом его передачи. Суд примет решение в пользу заявителя в том случае, если есть фактические доказательства того, что действия истца являются правомерными, то есть в пользу этого существуют соответствующие документы.

Чтобы оформить завещание, завещатель должен представить нотариусу документ о праве собственности, то есть соответствующее свидетельство, выданное в Росреестре.

Действия если наследник вступил в наследство, но не оформил право собственности

Ниже приведен список действий, которые следует производить в отношении оставленного имущества:

  • управление имуществом, меры по его сохранности и исправности, активное его использование (при этом нужно запасаться свидетелями или свидетельскими показаниями в письменном виде, обязательно с датой)
  • охрана наследства от третьих лиц (в качестве выполнения этого пункта подойдет простая смена замков и запоров; сохранять чеки, квитанции и договоры)
  • расходы, которые наследник производит из своих средств, на содержание имущества (уход за домашними животными, растениями, садом, ремонт; сохранять чеки, квитанции, договоры с датами и печатями)
  • оплата материальных долгов наследодателя (обязательно с расписками), получение долгов с тех, кто брал взаймы у него.

Это краткое перечисление действий, которые могут стать достаточным основанием для обращения в суд и получения желаемого права.

Такой пункт, как распоряжение оставшимся имуществом, не может быть выполнен в полной мере без документального оформления. Счета, ценные бумаги будут недоступны.

Следует в любом случае предпринимать шаги по отношению к имуществу. Если в течение установленного срока не будет предпринято ничего в этом направлении, продление срока оформления или признание принятия наследства по факту будет сложно доказать в суде.

Почему следует все-таки заняться оформлением прав?

Если наследник вступил в наследство, но не оформил право собственности, несмотря на его полную свободу в отношении личного использования имущества наследодателя, его юридические права будут ощутимо ограничены.

Даже при фактическом принятии имущества не будет лишним подать заявление нотариусу, чтобы было открыто наследственное дело. Если точно следовать правилу, то на дальнейшие юридические действия по получению документов на владение имуществом он получает 75 (!) лет – именно столько нотариат обязан хранить дела, даже если по ним не производится никаких действий.

Законодательство не предусматривает ограничения сроков, в течение которых следует окончательно все оформить, так что можно отложить этот процесс до удобного времени.

Если счета, ценные бумаги в наследственной массе отсутствуют, в доме наследник проживает давно и все оплачивает, то можно и не спешить.

Но, кроме счетов, будут недоступны и другие действия с собственностью (если речь идет о недвижимости):

  • купля-продажа
  • обмен
  • выделение долей
  • завещание
  • залог
  • регистрация других лиц
  • иные действия, которые требуют документального подтверждения права собственности.

Сколько дается времени на то, чтобы переоформить право собственности

Несмотря на то, что законом ограничиваются сроки вступления в наследство полугодом после смерти наследодателя, через суд процедура может быть пройдена и по истечении этого времени. В итоге наследник получает свидетельство, являющееся основанием права собственности. Документ – это доказательство законного проживания в наследуемой квартире, а также возможность ее отчуждения разными способами.

Соответствующие документы хранятся в нотариальном бюро в течение 75 лет. Это означает, что если человек фактически вступил в наследство, но не оформил право собственности, он имеет право обратиться туда в любой момент в течение указанного срока, чтобы получить свидетельство. Даже при утере этого документа, его без труда можно восстановить, сделав соответствующий запрос в Росреестре.

Таким образом, если наследник проживает в унаследованной квартире или доме, вносит вовремя коммунальные платежи и платит налоги, то процедуру оформления можно и перенести, тем более, если в ближайшее время не планируется реализовать право распоряжения имуществом. Регистрация занимает порядка двух недель.

Причем документы возможно подавать в Росреестр не напрямую, а через МФЦ либо отправить документы (а вернее, заверенные копии) через почту России.

Решение вопроса через суд

Никому не хочется думать о собственной смерти. Но если у человека есть близкие люди, которым он хочет оставить недвижимость в наследство, то лучше не быть беспечным с этим вопросом, а произвести необходимые действия, чтобы наследник смог беспрепятственно воспользоваться имуществом.

Даже без завещания у них могут возникнуть дополнительные сложности в связи с необходимостью доказывать тот факт, что умерший родственник являлся фактическим владельцем имущества.

Для наглядности можно рассмотреть следующий пример.

Гражданин Соловьев фактически получил квартиру в наследство от своего отца. Он владел ею в течение всей своей жизни. После смерти у детей, которые хотели получить наследство, возникла проблема. Дело в том, что дедушка не оформил наследство на своего сына, а последний принял его только фактически, но не юридически.

Поэтому дети, являющиеся наследниками, должны доказывать факт того, что отец владел жильем в течение всей жизни, а помимо этого, что владельцем до него являлся и дедушка. Даже если между детьми Соловьева отсутствуют споры и разногласия, то найти документальные доказательства на жилье сделать очень проблематично. Для этого им предстоит потратить много времени на выяснение всех обстоятельств дела, выискивать бумаги и, скорее всего, не раз обращаться в судебный орган.

Другой пример.

Кукушкина начала приватизацию своей квартиры, но не закончив процедуру, скончалась. Таким образом, она не получила ни договора о приватизации, ни свидетельства о собственности. Ее дочь попыталась принять наследство, обратившись в нотариальное бюро. Однако в этом органе данная квартира не значится. В управляющей компании ей также не удалось получить договор о приватизации. Поэтому единственный вариант выхода из ситуации, заключается в обращении в суд.

Заключение

Как видно, процесс получения наследственных прав может быть совсем непростым. Помимо прочего, между претендентами на наследство нередко возникают разногласия, которые проявляются в виде дополнительных трудностей в деле. Поэтому наследодателю стоит облегчить этот путь, и позаботиться о правильном оформлении документов, а также передаче своего имущества при жизни.

Оказываю реальную юридическую помощь в решении вопросов: – семейные споры (алименты, порядок общения с ребенком, раздел имущества супругов); – наследство (как оформление, так и дальнейший раздел между наследниками); – земельные споры (споры по границам, самовольные постройки), – оформление земли, домов, садовых участков; – назначение пенсий; – банкротство физических лиц; – взыскание долгов.

Наследование в России

Законодательство РФ предусматривает, что любой гражданин России или иного государства, а также человек без гражданства могут распорядиться имуществом на случай собственной смерти, руководствуясь правовыми нормами нашей страны.

  • Под наследованием подразумевают переход собственности и связанных с ней прав от умершего наследодателя к его преемникам.
  • Правовые положения, регулирующие наследственные взаимоотношения, изложены в разделе V части 3 ГК (Гражданского кодекса) РФ и других документах.
  • Существует два основания для наследования в России — нормы закона и завещание наследодателя.

В состав наследства входит не только имущество и права, с ним связанные, но и обязанности. Наследование происходит согласно принципу универсального правопреемства (одномоментно и в качестве единого, неразрывно связанного комплекса).

Время открытия наследства

Временем открытия наследства является день смерти наследодателя или дата, когда он был признан умершим по судебному решению (ст. 1114 ГК РФ). Документом, подтверждающим факт кончины, а одновременно и возникновение возможности перехода собственности от одного владельца к другим, выступает свидетельство о смерти.

Определение даты открытия наследства важно для преемников потому, что с этого дня доля каждого из них будет считаться принадлежащей новому владельцу. При этом появляются соответствующие обязанности (оплачивать налоги, коммунальные услуги).

Право собственности также возникает с этого момента, кроме владения недвижимостью. Последняя переходит во владение нового хозяина с даты регистрации в установленных органах — Росреестре, ЕГРЮЛ (Единый госреестр юридических лиц).

Место открытия наследства

Местом открытия наследства считается последний адрес постоянного проживания наследодателя (ст. 1115 ГК). Нотариус потребует от наследников выписку из ЖЭКа или домовой книги, подтверждающую факт проживания.

Установить место открытия наследство важно для того, чтобы определить, к какому нотариусу (по территориальному признаку) или в какой суд следует обращаться.

Если место жительства наследодателя не выяснено или он жил за пределами страны, наследственное дело можно открыть по местоположению наследуемого имущества.

В случае, когда в состав наследства входит несколько объектов, территориально отдаленных, местом открытия наследства будет считаться точка расположения наиболее ценной части (недвижимости).

Недвижимое имущество россиян, расположенное за границей, наследуется по законам страны его локализации.

Срок принятия наследства

Наследники могут принять унаследованное имущество любым способом в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК). Срок устанавливается для того, чтобы информацию о смерти наследодателя успели получить и потом обратиться к нотариусу все потенциальные наследники.

Если кто-то либо из преемников получает право наследовать в результате отстранения или отказа других правопреемников, срок принятия наследства может быть удлинен до 9 месяцев.

Свидетельство о праве на наследство выписывается после истечения срока принятия имущества. В некоторых случаях документ выдается не через полгода, а позже (например, если среди потенциальных наследников есть не родившийся ребенок).

Способы принятия наследства

Закон признает два способа принятия наследства — фактический и юридический (ст. 1153 ГК РФ). Они равнозначны, но для оформления права собственности на имущество важен исключительно второй.

  • Фактическое принятие — вступление во владение или управление унаследованной собственностью. Оно подразумевает выполнение действий, направленных на поддержку, развитие, содержание или охрану полученного имущества.
  • Юридическое принятие — обращение к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве наследования.

Оформление права собственности на недвижимость возможно только после получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство.

Недостойные наследники

Некоторые из наследников по решению суда могут утратить возможность получить свою долю в унаследованном имуществе (ст. 1117 ГК). Это произойдет, если они будут уличены в злом умысле или преступных действиях по отношению к наследодателю либо остальным преемникам.

Недостойным может быть признан наследник, совершивший фактическое действие умышленного характера, направленное на искажение воли наследодателя, угрожающее его жизни или здоровью, совершенное с целью введение в заблуждение его и других преемников.

Теряет право наследовать — родитель, лишенный родительских прав, а также родственник первой очереди наследования, уклонявшийся от выплаты назначенных алиментов.

Положения о недостойных наследниках распространяется на получателе обязательной доли.

Отказ от наследства

Любой преемник обладает правом отказаться от своей доли в пользу кого-либо из других наследников по закону/завещанию или без указания оного (ст. 1157 ГК). Он может сделать это в установленный полугодичный срок даже после того, как уже написал у нотариуса заявление о принятии наследства.

Читайте также:  Выделить свою долю в наследстве

Невозможен отказ от выморочного имущества и от обязательной доли, а также частичный отказ, когда наследник желает принять только часть имущества (ст. 1158 ГК).

Невозможен отказ в пользу другого правопреемника, если желающему отказаться подназначен наследник (п. 1 ст. 1158 ГК).

Наследственная трансмиссия

Трансмиссией называют право перехода доли наследника, умершего после открытия наследства и не успевшего принять положенное ему имущество, к его собственным преемникам (ст. 1156 ГК). То есть происходит наследование «заместителями» правопреемника.

Если умерший наследник призывался на законных основаниях, трансмиссия возникает в отношении его преемников по закону. Если он наследовал по завещанию, то аналогично — в качестве «заместителей» будут призваны правопреемники, указанные в его собственном волеизъявительном документе.

Доля, причитавшаяся умершему наследнику, делится поровну или (по договоренности) в другой пропорции между его преемниками.

Согласно ст. 1114 ГК РФ, если наследник умер в течение одного календарного дня (до 24:00) с наследодателем, его право не передается по трансмиссии. К наследству призываются правопреемники каждого из умерших лиц.

По трансмиссии не передается обязательная доля.

Раздел наследства

Есть два способа раздела наследства: по соглашению и по судебному иску. Первый требует взаимного согласия всех наследников и удостоверения согласительного документа в нотариальной конторе. Раздел в судебном порядке осуществляется по иску стороны, интересы которой ущемлены, в случае невозможности полюбовно договориться.

Письменная договоренность между преемниками может быть признана недействительной, если она нарушает права обязательных наследников.

Раздел неделимой вещи допустим, если выделяются не физические, а условные доли в общей собственности.

Неразделяемая физически вещь, в том числе недвижимость, в результате раздела могут достаться одному наследнику с выплатой компенсации остальным (ст. 1168, 1170 ГК РФ). Преимущественным правом на неделимое имущество обладают его совладельцы; лица, постоянно пользовавшиеся собственностью или проживавшие на жилплощади.

Первоочередным правом на предметы домашнего обихода и обстановки обладают наследники, проживавшие под одной крышей с наследодателем до момента его смерти (ст. 1169 ГК).

Охрана и доверительное управление наследством

До момента, когда наследники вступят в права на доставшееся им имущество, оно не должно претерпеть убытки, подвергнуться незаконному использованию или хищению. Для защиты интересов преемников душеприказчик или нотариус могут провести меры по охране наследства или назначить доверительного управляющего (ст. 1171-1173 ГК РФ).

  • К охранным мероприятиям относятся нотариальные запросы в банки и органы управления для выявления состава имущества; опись объектов собственности и хранимых вещей; заказ экспертной оценки наследства. Помимо этих мер, нотариус принимает деньги на депозит и выполняет много других задач.
  • Душеприказчик или нотариальный служащий с целью не допустить убытки, вправе назначить доверительного управляющего имуществом. Последний необходим, если в состав наследства входят акции, доля в ООО, предприятие и иные объекты, требующие управления (ст. 1173 ГК).
  • За проведение мер по охране наследства и его управлению исполнителям положено вознаграждение (п. 1 ст. 1174 ГК, ст. 67«Основ законодательства РФ о нотариате» в ред. от 29.12.2014 г.).

Общий порядок оформления наследства

В обычном порядке все наследники должны обратиться к одному и тому же нотариусу по месту открывшегося наследства с личными заявлениями о принятии наследуемого имущества, либо же о выдаче свидетельства о праве на наследство. Служащему предоставляется определенный пакет документов.

В регионе, где введена система «Наследство без границ», можно приходить к любому местному нотариусу.

Перед походом в нотариальную контору обязательно собрать такие бумаги: удостоверение личности, свидетельство о смерти наследодателя, выписка из домовой книги о его последнем месте жительства, квитанция об уплаченной госпошлине, завещание (если было совершено) и документы, подтверждающие родственные связи (при наследовании по закону). Желательно иметь правоустанавливающие документы на наследуемую недвижимость.

Если наследники пожелали получить свидетельство о наследственных правах, после окончания 6-месячного срока с момента открытия наследства служащий выдаст документ на руки.

Если в наследственную массу включена недвижимость, доля в ООО и другая специфическая собственность, с полученным свидетельством наследники должны обратиться в государственный регистрирующий орган.

Госпошлина на наследство

Государственная пошлина — денежная сумма, которая оплачивается физическими или юридическими лицами за оказанные госорганом услуги. Госпошлина взимается с наследников при обращении к нотариусу, в районный и другой суд, в орган регистрации прав.

На основании п. 22 ст. 333.24 НК (Налогового кодекса) РФ, за совершение нотариальных действий детям, родителям, супругу и полнородным братьям/сестрам наследодателя придется заплатить 0,3% от стоимости имущества (однако не более 100 тыс. руб.). Остальным родственникам нотариальные услуги обойдутся в 0,6% (но не более 1 млн. руб.).

Отдельно облагается пошлиной принятие мер по охране наследства. Они обойдутся в 600 руб. согласно п. 23 ст. 333.24 НК.

Существуют льготы по госпошлине. Ее не взимают при наследовании банковских вкладов, она не взимается с несовершеннолетних преемников, а инвалиды платят 50%. Если наследник проживал вместе с наследодателем, за наследование этого жилого помещения он освобождается от пошлины (п. 5 ст. 333.38 НК).

Наследование по закону несовершеннолетними

Дети младше 18 лет являются полноценными гражданами Российской Федерации с широким перечнем прав и гарантий. Но в силу возраста и недостаточного опыта они не всегда могут объективно оценивать окружающую обстановку, просчитывать последствия важных решений и сделок. Законодательство учитывает эту особенность и накладывает временные ограничения на имущественные права несовершеннолетних, наделяя их статусом недееспособных или ограниченно дееспособных. Как это отражается на процессе принятия наследства и возможно ли в принципе наследование детьми младше 18 определяется Гражданским кодексом РФ и разъясняется содержанием данной статьи.

Может ли быть наследником несовершеннолетний ребенок

Несовершеннолетний ребенок быть наследником, безусловно, может. Это право за ним закреплено законодательно:

  1. Ст. 1112 Гражданского кодекса (ГК) устанавливает перечень возможных наследников, в который входят лица, находящиеся в живых на момент открытия наследства или рождённые не позднее 9 месяцев после этого. Это даёт основание для причисления к кругу преемников детей, зачатых при жизни наследодателя, что и определяет нижнюю возрастную границу для принятия наследственных прав.
  2. Пункт 3 ст. 60 Семейного кодекса утверждает права ребенка на имущество, полученное им в порядке наследования.
  3. Ст. 1166 и 1167 ГК предусмотрена охрана интересов несовершеннолетних при разделе наследственного имущества.

Но вступить в полноправное владение и распоряжение унаследованной собственностью, равно как и оформить ее, получится не у всех несовершеннолетних.

Права несовершеннолетних наследников

Согласно ст. 21 ГК, полная дееспособность — атрибут совершеннолетнего гражданина, способного личным волеизъявлением реализовывать свои права и исполнять обязанности. Дети в этом сильно ограничены, причем ограничения напрямую касаются процесса оформления наследства и управления имуществом.

ГК в ст. 26–28 различает три категории несовершеннолетних, обладающих разным степенью правовой дееспособности в сфере наследования:

  1. Малолетние (младше 14 лет) — принятие собственности покойного от их имени осуществляют родители или опекуны.
  2. Несовершеннолетние (от 14 до 18) — оформление наследственных прав производится самостоятельно, но юридическую значимость акт обретает только после письменного согласия законных представителей.
  3. Эмансипированные (16–18) — дети, наделенные полной материальной ответственностью за совершаемые сделки, а потому вопрос о вступлении в наследство ими решается самостоятельно, без контроля со стороны взрослых.

Дети до 18, кроме эмансипированных, не могут продавать, дарить и заключать другие сделки по аренде и отчуждению унаследованной собственности. Без одобрения органов опеки и попечительства заниматься этим запрещено и законным представителям ребенка, которые временно выполняют функцию управления имуществом несовершеннолетнего.

Законная очередность наследования детей младше 18

Несовершеннолетние граждане могут быть призваны к принятию наследства в порядке законной очередности. В этом их права не отличаются от прав взрослых — их наличие определяется степенью родства с покойным.

Привилегией первоочередных наследополучателей обладают официально признанные дети (общие с законным супругом, рождённые вне брака или даже усыновленные — не имеет значения). Их интерес к имуществу умершего учитывается прежде всего.

Внуки занимают особое место в очереди. Они могут стать преемниками по праву представления, когда их родители скончались раньше деда (бабушки). А также — в порядке трансмиссии, если их отец или мать по линии наследодателя умерли после него, но не успели принять наследство.

Если дети или внуки, а также остальные претенденты первой очереди — супруг, родители — не приняли имущество родственника (путем отказа, игнорирования сроков подачи, ввиду отсутствия), возможность наследования переходит ко второй очереди. Здесь несовершеннолетними могут быть братья и сестры. Племянники и племянницы, как и внуки, могут рассчитывать на вступление в наследство в порядке представления.

Другие несовершеннолетние преемники, которые могут получить собственность умершего — это:

  • дяди и тети — наследуют в редких случаях, когда у покойного, который при данных обстоятельствах обычно также младше 18, нет ни родителей, ни дедушек с бабушками, ни сестер с братьями;
  • внучатые племянники — при отсутствии уже перечисленных претендентов, прадедушек и прабабушек;
  • внучатые правнуки — призываются последними из родственников;
  • неродные и не признанные дети законного супруга заключают круг законных претендентов на собственность наследодателя.

Дети, находившиеся на иждивении покойного не менее одного года (для родственников до пятой степени родства) и проживавшие с ним по одному адресу (для остальных), призываются к получению наследства вместе и наравне с текущей очередью.

Как несовершеннолетнему ребенку вступить в наследство

Ст. 1153 ГК определяет два способа принятия наследства — фактический и нотариально оформленный.

Фактически

Заключается в простом использовании полученного имущества, оплаты счетов по его содержанию или принятию денежных сумм, положенных наследодателю от третьих лиц. На примере с несовершеннолетним фактическим преемством может считаться его проживание на унаследованной жилплощади. Эмансипированный ребенок способен реализовать и остальные пункты — оплачивать коммунальные услуги, делать ремонт за собственные средства и т. п.

Фактически принять имущественные права умершего необходимо не позднее полугода после открытия наследства.

Такой способ хорош, когда кроме несовершеннолетнего нет других претендентов на объект наследства или риск возникновения споров с ними минимален. Но рано или поздно к нотариальному оформлению собственности прибегнуть придется, особенно, если это — недвижимость или земельный участок, права на который подлежат официальной регистрации.

Нотариально

Принятие имущественных прав у нотариуса также совершается в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Для детей до 14 лет и старше алгоритм действий отличается.

До 14 лет

Оформление наследственных прав малолетних осуществляется их законными представителями.

Пошаговая инструкция для родителей или опекунов наследополучателя младше 14 лет:

  1. Подготовить документы.
  2. Написать заявление о принятии собственности умершего или о выдаче свидетельства о праве на наследство.
  3. Получить правоутверждающий документ на наследство (по желанию).

Свидетельство о праве на наследство не обязательно к оформлению. Наследственное право закрепляется за преемником и после простого заявления о его принятии. Но его необходимость возникает при регистрации имущества в собственность. В таком случае преемник или его представитель должен явиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, с заявлением о выдаче свидетельства. И сделать это рекомендуется в течение пяти лет со дня открытия наследственного дела, поскольку позднее оно подлежит закрытию и передается на временное хранение в архив.

Перечень необходимых документов:

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Справка о снятии покойного с регистрационного учёта по месту жительства.
  • Паспорт представителя.
  • Документ, подтверждающий полномочия представителя (свидетельство о рождении ребенка, об усыновлении или об опекунстве).
  • Документ, свидетельствующий о родстве ребенка с наследодателем.
  • Правоустанавливающий и оценочный акт на получаемое имущество.
14–18 лет

В таком возрасте ребенок вправе самостоятельно подать заявление о вступлении в наследование, но нотариальное оформление этого факта возможно лишь с одобрения законных представителей.

Несовершеннолетний должен явиться к нотариусу по месту открытия наследства и изъявить желание принять свои законные наследственные права посредством подачи заявления. К документу необходимо приложить:

  1. Свидетельство о рождении и, при наличии, паспорт.
  2. Свидетельство о смерти наследодателя.
  3. Справка с последнего места регистрации покойного.
  4. Документы на наследуемое имущество, которые подтверждают право собственности наследодателя (договор купли-продажи, дарения, приватизации).
  5. Акты и справки, характеризующие объект наследования (справка из ЕГРН для недвижимости, техпаспорт для транспортного средства, акт оценочной стоимости и т. п.).

Родитель или опекун несовершеннолетнего преемника должен написать и предоставить нотариусу согласие на совершение наследственной сделки. Сделать это можно одновременно с подачей заявление ребенком или немного позднее, но в рамках установленных шести месяцев. Эмансипированному согласие представителя не требуется, вместо этого ему нужно предъявить решение суда о признании собственной дееспособности.

Если несовершеннолетним пропущен срок вступления в наследство

Наследникам для принятия собственности умершего отведено шесть месяцев. Данный срок исчисляется со дня открытия наследства или с момента отказа от него первоочередных преемников.

Если в течение полугода со дня смерти наследодателя приоритетная очередь наследополучателей не заявит о своих правах, у следующей линии законных наследников есть три месяца на то, чтобы принять имущество.

В случае, когда срок был пропущен по уважительным причинам, преемник вправе восстановить его в суде. Уважительными могут быть признаны обстоятельства, при которых он не знал или не мог знать о смерти наследодателя. В связи с отсутствием или ограничением дееспособности несовершеннолетних их интересы в суде могут представлять родители или опекуны (попечители).

Для восстановления срока наследования законный представитель несовершеннолетнего подает в районный суд иск, в котором указывает:

  • наименование суда;
  • свои личные данные;
  • ФИО, место жительства наследника, пропустившего срок, и наследополучателей, принявших имущество покойного;
  • дату открытия наследства;
  • ФИО наследодателя;
  • состав наследственного имущества;
  • причины, по которым несовершеннолетний не вступил в наследование вовремя;
  • перечень документов и материалов, приложенных к иску;
  • дату подачи заявления.

К исковому заявлению присоединяются следующие документы:

  • свидетельство о рождении истца;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, устанавливающие принадлежность несовершеннолетнего к текущей очереди наследования;
  • паспорт представителя и документ, подтверждающий его право защищать интересы ребенка;
  • доказательства уважительности причин пропуска срока.

Если суд сочтет доводы заявителя основательными и достоверными, наследственные права несовершеннолетнего будут восстановлены и его законный представитель сможет подать заявление о принятии наследства нотариусу. Стоит отметить, что на практике суд практически всегда удовлетворяет требования истца, когда предметом иска являются имущественные интересы ребенка.

Но судебного процесса можно избежать в случае согласия остальных преемников с восстановлением наследственных прав несовершеннолетнего. Чтобы выразить его, им достаточно направить письменные и нотариально удостоверенные заявления нотариусу по месту открытия наследства либо явиться к нему лично.

Можно ли отказаться?

Ограничение дееспособности не только лишает ребенка некоторых прав, но и избавляет от обязанностей, включая материальную ответственность за полученное имущество. Это обстоятельство становится актуальным при наличии у покойного непогашенных долгов, которые вместе с материальными ценностями переходят к наследнику в порядке универсального правопреемства. Выплачивать их придется законному представителю несовершеннолетнего, что не всегда представляется возможным и целесообразным.

Избежать выплаты долговых обязательств умершего можно только путем полного отказа от наследства. В соответствии с положениями ст. 37 ГК отчуждать имущество подопечного (ребенка) можно только с разрешения органов опеки и попечительства. Поэтому для отказа от наследства несовершеннолетнего родителю (опекуну) необходимо будет обосновать перед уполномоченным госорганом, что подобное решение не ухудшит материальное положение ребенка. Однако стоит помнить, что нотариально оформленная отказная обратного действия не имеет.

Несмотря на законодательные гарантии, права и интересы несовершеннолетних при наследовании учитываются не всегда. Причин этому много — от банальной неосведомленности родственников и недобросовестности остальных претендентов до наличия нетипичных обстоятельств, значительно усложняющих дело. Решить большинство из них на практике вполне реально, но без юридической помощи сделать это будет непросто.

Борьбу за права своего ребенка или подопечного лучше всего начинать с бесплатной консультации специалистов портала ros-nasledstvo.ru. Получить ее легко — просто заполните электронную форму ниже, и наш юрист свяжется с Вами в течение 5 минут.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;
  • позвоните +7(499)369-98-20 – Москва и Московская область
  • позвоните +7(812)926-06-15 – Санкт-Петербург и область

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Ссылка на основную публикацию